智慧財產及商業法院110年度民專訴字第11號
關鍵資訊
- 裁判案由排除侵害專利權等
- 案件類型智財
- 審判法院智慧財產及商業法院
- 裁判日期110 年 10 月 25 日
- 法官何若薇
- 法定代理人范進財
- 原告AstraZeneca UK Limited、AstraZeneca AB
- 被告生達化學製藥股份有限公司法人
智慧財產及商業法院民事判決 110年度民專訴字第11號 原 告 AstraZeneca UK Limited(英商阿斯特捷利康英國股份有限公司) 法定代理人 Andrew Cook 原 告 AstraZeneca AB(瑞典商阿斯特捷利康公司) 法定代理人 Peter Storm 共 同 訴訟代理人 張哲倫律師 羅秀培律師 吳詩儀律師 劉君怡 姚金梅 被 告 生達化學製藥股份有限公司 法定代理人 范進財 訴訟代理人 蔡朝安律師 鍾詩敏律師 簡菀萲律師 上列當事人間排除侵害專利權等事件,本院於中華民國110年9月27日言詞辯論終結,判決如下: 主 文 被告不得製造Ticagrel Film-Coated Tablets 90mg(中文品名 :清栓定膜衣錠90毫克)藥品。 原告其餘之訴均駁回。 訴訟費用由被告負擔三分之二;其餘由原告AstraZeneca AB(瑞典商阿斯特捷利康公司)負擔。 本判決第一項於原告AstraZeneca UK Limited(英商阿斯特捷利康英國股份有限公司)以新臺幣伍拾伍萬元或同額之兆豐國際商業銀行安和分行之可轉讓定期存單為被告供擔保後,得假執行;但被告如以壹佰陸拾伍萬元為原告AstraZeneca UK Limited(英商阿斯特捷利康英國股份有限公司)預供擔保,得免為假執行。原告其餘假執行之聲請均駁回。 事實及理由 壹、程序方面 一、按民事事件涉及外國人或外國地者,為涉外民事事件,內國法院應先確定有國際管轄權,始得受理。次依內國法之規定或概念,就爭執之法律關係予以定性後,決定應適用之法律(即準據法)。我國涉外民事法律適用法乃係對於涉外事件,就內國之法律,決定其應適用何國法律之法,至法院管轄部分,並無明文規定,故就具體事件受訴法院是否有管轄權,得以民事訴訟法關於管轄之規定及國際規範等為法理,本於當事人訴訟程序公平性、裁判正當與迅速等國際民事訴訟法基本原則,以定國際裁判管轄。查本件原告AstraZenecaUK Limited(即英商阿斯特捷利康英國股份有限公司,下稱英商阿斯特捷利康公司)、原告AstraZeneca AB(即瑞典商阿斯特捷利康公司)分別為英國及瑞典公司,於本件主張原告英商阿斯特捷利康公司所有之中華民國第I229674號「新 穎三唑並﹝4,5-d﹞嘧啶化合物,含彼等之醫藥組合物,其製 備方法及用途」發明專利(下稱系爭專利一)及原告瑞典商阿斯特捷利康公司所有之中華民國第I482772號「適合口服 且包含三唑并[4,5-d]嘧啶衍生物之組合物」發明專利(下 稱系爭專利二)有受侵害之虞,是本件為涉外民事事件,而被告公司之營業所設在我國,原告公司等主張被告公司目前進行而足以評價為對於系爭專利一、二之專利權有侵害之虞的行為地點亦在我國,經類推民事訴訟法第2條第2項規定,我國法院自有國際管轄權。再按以智慧財產為標的之權利,依該權利應受保護地之法律,涉外民事法律適用法第42條第1項定有明文。原告公司等於本件主張其依我國專利法規定 取得之系爭專利權有遭侵害之虞,是本件自應以權利應受保護地之我國法為準據法。 二、次按訴狀送達後,原告不得將原訴變更或追加他訴。但被告同意者、擴張或減縮應受判決事項之聲明者,不在此限,民事訴訟法第255 條第1 項第1 款、第3 款分別定有明文。查原告公司等起訴時訴之聲明第1項為:被告不得直接或間接 、自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口「Ticagrelor膜衣錠 90mg」藥品及其他侵害 系爭專利一、二之產品。(本院卷一第14頁),嗣於民國110 年4 月19日具狀變更訴之聲明第1項為:被告不得製造、 為販賣之要約、販賣「清栓定膜衣錠90毫克Ticagrel Film-coated Tablets 90mg」藥品(下稱系爭藥品)(本院卷二 第302頁)。上開訴之變更,係減縮訴之聲明,且經被告公 司同意在卷(本院卷三第95頁),於法並無不符,應予准許。 三、又按公司法於107年8月1日修正、同年11月1日公布施行之第4條規定:「本法所稱外國公司,謂以營利為目的,依照外 國法律組織登記之公司。外國公司,於法令限制內,與中華民國公司有同一之權利能力。」即廢除外國公司認許制度,尊重依外國法設立之外國公司在其本國取得法人格之既存事實,而認與我國公司具有相同權利能力。復按「有權利能力者,有當事人能力」,民事訴訟法第40條第1項定有明文。 本件原告公司等為依英國及瑞典法律設立之外國法人,與我國公司有同一之權利能力,有當事人能力,自得為本件原告。 貳、實體部分 一、原告公司等主張: ㈠原告英商阿斯特捷利康公司、原告瑞典商阿斯特捷利康公司分別為系爭專利一、二之專利權人。藥事法第四章之一「西藥之專利連結」業於108年8月20日施行,訴外人臺灣阿斯特捷利康股份有限公司業於登載專利資訊期限內,依藥事法第48條之3及第48條之4等規定,就其進口販售且取得許可證之衛署藥輸字第025691號「百無凝膜衣錠90毫克BRILINTA Film-coated Tablets 90 mg」藥品(下稱專利藥品)登載系爭專利一、二等相關專利資訊。因此,專利藥品係受系爭專利一、二所保護。嗣原告公司等於109年11月25日收受被告公 司來函,稱其已就系爭藥品向衛生福利部食品藥物管理署(下稱食藥署)申請查驗登記,並依藥事法第48條之9規定分 別對系爭專利一、二為該條第4款聲明(下稱P4聲明):「 專利藥品對應之系爭專利一之專利權應撤銷」、「學名藥未侵害該新藥對應之專利權」云云。原告公司等根據被告公司提供之資料,確信系爭藥品落入系爭專利一專利權期間延長之範圍、系爭專利二請求項1至5文義及均等範圍。原告公司等爰依藥事法第48條之13第1 項、專利法第96條第1 項後段、民法第831 條準用民法第767 條等規定請求防止侵害。 ㈡系爭藥品落入系爭專利一專利權期間延長之範圍,系爭專利一請求項1、3至13俱為延長後之範圍所涵蓋: ⒈專利藥品之第一次許可證衛署藥輸字第025691號,於101年 8月31日依法向經濟部智慧財產局(下稱智慧局)申請系 爭專利一之專利權期間延長,依該第一次許可證所載,專利藥品之活性成分為「Ticagrelor」,其首次核准之適應症為「Brilinta與Aspirin併用,可減少急性冠心症(包 括不穩定型心絞痛、非ST段上升型心肌梗塞或ST段上升型心肌梗塞)患者之栓塞性心血管事件的發生率。與Clopidogrel相比,Brilinta可以降低心血管死亡、心肌梗塞發 生率。於中風事件上,兩者並無差異,對於接受經皮冠狀動脈介入治療者,Brilinta亦可減少支架栓塞的發生。Brilinta與Aspirin併用時,Aspirin維持劑量應避免每天超過100 mg。」專利藥品經主管機關核發之第一次許可證與經核定之藥品仿單,及嗣後原告英商阿斯特捷利康公司據以申請專利權期間延長之適應症範圍,並無任何變更。 ⒉原告英商阿斯特捷利康公司於101年8月31日提出系爭專利一專利權期間延長申請書,於105年3月17日核准,核准審定書記載核准延長之範圍為「有效成分Ticagrelor適用於『與Aspirin併用,可減少急性冠心症(包括不穩定型心絞 痛、非ST段上升型心肌梗塞或ST段上升型心肌梗塞)患者之栓塞性心血管事件的發生率』(下稱第一段適應症文字)及其製法」。關於第一次許可證適應症欄另記載之文字「與Clopidogrel相比,Brilinta可以降低心血管死亡、 心肌梗塞發生率。於中風事件上,兩者並無差異,對於接受經皮冠狀動脈介入治療者,Brilinta亦可減少支架栓塞的發生。Brilinta與Aspirin併用時,Aspirin維持劑量應避免每天超過100 mg」(下稱第二段適應症文字),其為根據專利藥品仿單「14臨床研究」、「14.1急性冠心症和心肌梗塞後的二級預防」之試驗結果,核屬針對前述第一段適應症文字進一步的說明,而非不同之適應症。專利藥品仿單第15至19頁第14.1項之臨床試驗,係比較專利藥品與clopidogrel於急性冠心症的病人中,心血管死亡、心 肌梗塞、中風、經皮冠狀動脈介入治療(PCI)之支架血 栓風險等栓塞性心血管事件之發生率。顯然智慧局認定「第一段適應症文字」已足夠涵蓋專利藥品之用途,無須再將「第二段適應症文字」之臨床試驗結果說明納入核准延長之範圍,蓋「第二段適應症文字」之研究指標屬於「第一段適應症文字」之下位概念,原已包括在核准延長範圍中。 ⒊系爭藥品仿單記載之適應症內容與專利藥品之仿單完全相同,且與專利藥品第一次許可證所載適應症無實質差異。被告公司於P4聲明中已自承系爭藥品之活性成分為「ticagrelor」,因此已落入系爭專利一請求項1及3至10。而於系爭專利一經核准延長發明專利權期間,專利權之範圍限定為ticagrelor之用途,系爭藥品同樣落入延長期間之專利權範圍。由系爭藥品與系爭專利一於延長期間之專利權範圍之要件拆解結果可得知,系爭藥品確實落入系爭專利一專利權期間延長之範圍,該延長範圍之技術特徵的文字意義,完全對應表現在系爭藥品,符合文義讀取。 ⒋被告公司業已於110年5月27日民事答辯三狀自承系爭藥品落入系爭專利一專利權期間延長之範圍,惟主張系爭專利一之專利權期間延長範圍僅及於請求項1、請求項5所載之第3個化合物及請求項12、13云云,殊無可採。系爭專利 一請求項1、3至13俱為延長後之範圍所涵蓋: ⑴由於系爭藥品係以專利藥品為對照新藥,其有效成分(即ticagrelor)及用途與專利藥品之有效成分及適應症完全相同,且於系爭藥品申請查驗登記時,專利藥品之適應症與用以申請專利權期間延長之專利藥品第一次許可證適應症所載一致,故系爭藥品之活性成分及適應症即等同系爭專利一延長之範圍。基於系爭藥品落入系爭專利一之請求項1及3至10之事實,延長後之範圍當然及於請求項1及3至10。 ⑵請求項11為一種用於治療或預防血小板凝集失調症之醫藥組合物,含有請求項1至5任一項之化合物及醫藥上可接受之稀釋劑、佐劑及/或載劑。由於延長後之用途範 圍為減少急性冠心症患者之栓塞性心血管事件的發生率及其製法,而ticagrelor之作用機制為防止血小板活化造成之栓塞,因此延長後之範圍亦及於請求項11。 ⑶據上,系爭專利一請求項1及3至13俱為延長後之範圍所涵蓋。 ㈢乙證1不足以證明系爭專利一不具新穎性: ⒈乙證1為系爭專利一說明書所主動揭露之先前技術文獻,業 經智慧局實體審查,肯認其不影響系爭專利一之新穎性及進步性,而後授予專利。乙證1所揭示者,為範圍極其廣 大之三唑并[4,5-d]嘧啶化合物,乙證1不僅未明確揭示系爭專利一之具有特定基團定義之化合物外,更未特定並揭示系爭專利一中至為重要之化合物「ticagrelor」,而ticagrelor即為系爭藥品以及專利藥品之活性成分。 ⒉乙證1從第2頁第6行開始描述由通式(I)化合物中各個取代基代表之基團種類,各取代基均有為數眾多之基團定義。相對的,系爭專利一中即使是範圍最大的請求項1,化合 物各個取代基均代表極為特定之基團。乙證1之揭示無法 使發明所屬技術領域中具有通常知識者能直接且無歧異得知系爭專利一請求項之特定內容。此外,乙證1上位概念 發明之公開,亦不影響系爭專利一下位概念發明之新穎性,系爭專利一當具新穎性無疑。 ⒊系爭專利一專利權期間延長之期間為108年11月19日至113年11月18日,核准延長之範圍為「有效成分Ticagrelor適用於與Aspirin併用,可減少急性冠心症(包括不穩定型 心絞痛、非ST段上升型心肌梗塞或ST段上升型心肌梗塞)患者之栓塞性心血管事件的發生率及其製法」。系爭專利一現處於專利權期間延長之期間,被告公司申請查驗登記之系爭藥品所侵害者即為此延長期間之範圍。因此,針對延長期間之化合物範圍比對,應僅以Ticagrelor為比對對象。乙證1同樣未特定揭示Ticagrelor,因此不但無專利 審查基準針對新穎性所載「完全相同」之適用,亦非屬「差異僅在於文字之記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵」。系爭專利一經延長專利權期間之範圍確具新穎性,當無疑義。 ㈣系爭專利一請求項1與乙證9非屬相同發明,被告公司抗辯重複授予發明專利,故應予撤銷云云,顯無理由: ⒈乙證1揭示範圍極其廣大之三唑并[4,5-d]嘧啶化合物,並不會使系爭專利一請求項1喪失新穎性。基於「同一發明 」之判斷基準準用新穎性判斷基準之理由,即上位概念發明與下位概念發明非屬同一發明,而乙證9獨立項1及2亦 是關於上位概念發明之化合物範圍,系爭專利一請求項1 並未於乙證9請求之特定化合物範圍,乙證1與乙證9非屬 同一發明。 ⒉再者,系爭專利一已進入專利權延長期間,其專利權範圍限於Ticargelor用於第一次許可證適應症之用途。乙證9 並未請求Ticargelor,故系爭專利一與乙證9號未涉及重 複授予專利,當堪認定。 ㈤系爭專利二請求項1為說明書所支持: 系爭專利二說明書於第5頁【發明所屬之技術領域】及第7頁【發明內容】,即對於請求項1提供對應且清楚之敘述而予 以支持。此外,系爭專利二說明書第14頁【實施方式】例示,以藥劑、甘露糖醇、二水合磷酸氫二鈣、羥丙基纖維素、乙醇酸澱粉鈉、硬脂酸鎂製備壓縮錠劑。在說明書及申請專利範圍充分揭露賦形劑種類,且壓縮錠劑之製備及溶解試驗為製藥領域之通常技術及常規試驗下,發明所屬技術領域中具有通常知識者當能利用例行之實驗或分析方法,而由說明書揭露的內容實施系爭專利二請求項1之發明,請求項1確實為說明書之合理延伸且為其所支持。 ㈥乙證12不足以證明系爭專利二請求項1不具新穎性: ⒈雖先前技術已存在包含ticagrelor作為已知活性藥劑之醫藥組合物,但釋放後仍保留一些藥劑而影響其生物可利用性,系爭專利二之發明則是提供包括活性成分ticagrelor及特定填充劑、黏合劑、崩解劑作為賦形劑,以及潤滑劑之醫藥組合物,使其適用於口服且大體上釋放所有藥劑物,解決前述既有之技術問題。因此,系爭專利二所欲解決之問題為增加包含ticagrelor之醫藥組合物的生物可利用性。 ⒉乙證12欲解決的問題為獲得ticagrelor之穩定形式,而其解決該問題的方法為製備多種多晶型形式。在製備醫藥組合物方面,其係以一般醫藥化合物相關發明之說明書撰寫時普遍之作法,概略式記載多種佐劑或載劑。乙證12完全未提及ticagrelor之醫藥組合物會有任何製備或使用上的問題。因此,發明所屬技術領域中具有通常知識者實無法根據乙證12之揭露而直接且無歧異得知、製造或使用系爭專利二之發明。 ㈦乙證12及乙證13之組合,不足以證明系爭專利二請求項1不具 進步性: ⒈系爭專利二之發明為一種醫藥組合物,包括活性成分ticag relor及特定之填充劑、黏合劑、崩解劑作為賦形劑,以 及潤滑劑。如系爭專利二說明書第6頁所載,儘管先前技 術中已經存在包含ticagrelor作為已知活性藥劑之醫藥組合物,但由於釋放後仍保留一些藥劑,因此降低其生物可利用性。系爭專利二解決此既有之技術問題,提供適用於口服且大體上釋放所有藥劑之醫藥組合物,在不同態樣中,該醫藥組合物釋放至少90%、至少95%或至少97%之藥劑 。因此,系爭專利二所欲解決之問題為增加包含ticagrelor之醫藥組合物的生物可利用性。 ⒉乙證12揭示ticagrelor之結晶及非晶形式,乙證13則是對於一般認為不適合直接壓錠之抗生素「阿齊黴素」,提供乾式混合物配方,使其適合用於直接壓錠。在技術領域上,雖系爭專利二與乙證12及ticagrelor相關,然乙證13卻屬於結構及性質完全不同之大環內酯的抗生素,其與系爭專利二之ticagrelor不但無任何結構、功能或作用關連性,乙證13所欲解決之問題亦與系爭專利二或乙證12無任何關連性,乙證12及乙證13也未有任何明確或實質隱含關於系爭專利二請求項1發明之特定賦形劑的教示或建議。發 明所屬技術領域中具有通常知識者,實無任何動機結合該二證據而完成系爭專利二請求項1之發明。縱發明所屬技 術領域中具有通常知識者有動機結合乙證12與乙證13(原告公司等否認之),亦不可能輕易完成系爭專利二請求項1之發明,更不能預期系爭專利二請求項1之發明能解決習知技術既有之藥劑釋放缺陷,而達成高達90%以上之釋放 效果及儲存期間穩定性。 ⒊基於上述理由,發明所屬技術領域中具有通常知識者,絕無法據以輕易獲致系爭專利二之發明;並且,系爭專利二之功效,顯然絕非能單從乙證12與乙證13之教示所能預期者,系爭專利二請求項1當然具有進步性,智慧局審查後 審定授予專利,適足以證之。 ㈧系爭藥品之技術特徵無論採「技術特徵逐一比對」或「整體比對」,均落入系爭專利二請求項1至5之文義及均等範圍:⒈在全要件原則下,以「技術特徵逐一比對」,系爭藥品之活性成分及賦形劑,分別落入系爭專利二請求項1至5之文義或均等範圍: ⑴系爭藥品落入系爭專利二請求項1之文義及均等範圍: ①系爭藥品落入系爭專利二請求項1之文義範圍: 系爭專利二請求項1記載「一種醫藥組合物,其包括…… 」,其中「包括」為開放性連接詞,因此所請醫藥組合物除了包含請求項1記載之化合物及賦形劑外,不 排除請求項未記載的元件或成分,此有93年審查基準第二篇第一章第3.3.4.1節關於開放式連接詞之定義 可稽。因此,系爭藥品使用「甘露糖醇」作為填充劑,即落入系爭專利二請求項1所定義填充劑之文義範 圍,不會因添加其他填充劑成分,而改變其落入請求項1填充劑文義範圍之事實。 ②系爭藥品落入系爭專利二請求項1之均等範圍: 只要系爭藥品使用「甘露糖醇」作為填充劑,即落入系爭專利二請求項1所定義填充劑之文義範圍, 不管是否額外添加其他成分賦形劑。此外,關於填充劑部分,原告公司等係主張系爭藥品之填充劑落入此特徵之「文義範圍」,故無須討論均等論之適用。 被告公司引用訴外賽諾菲股份有限公司之「保栓通膜衣錠75毫克」(此藥品使用甘露糖醇與微晶纖維素作為填充劑、L-HPC作為崩解劑)仿單,主張系 爭藥品使用相同之賦形劑,屬於先前技術與系爭專利二申請時所屬技術領域之通常知識的簡單組合,適用先前技術阻卻云云。然「保栓通膜衣錠75毫克」之活性成分clopidogrel為一種噻吩并吡啶化合 物,而ticagrelor則是三唑并[4,5-d]嘧啶化合物 ,兩者化合物結構完全不同。由於此兩種化合物無論在結構或分類上均有極大差異,其物化性質必然不同,實無任何理由將以clopidogrel作為活性成 分之「保栓通膜衣錠75毫克」所使用之賦形劑直接套用於ticagrelor之配方。在系爭專利二申請前,從未有將甘露糖醇、微晶纖維素及L-HPC作為製備ticagrelor配方之賦形劑的先前技術,故先前技術 阻卻並不適用。 由於L-HPC與系爭專利二請求項1所載崩解劑均屬於「超級崩解劑」,以實質相同的方式(吸收水份而膨脹、體積大幅增加),執行實質相同之功能(作為崩解劑使藥錠崩解),而得到實質相同的結果(釋放藥劑中的活性成分)。縱被告公司辯稱系爭藥品以L-HPC作為崩解劑搭配微晶纖維素作為填充劑 可達到維持溶離率之效果,然此並不影響L-HPC與 系爭專利二請求項1所載崩解劑,均可作為製藥領 域中之崩解劑,且同屬於「超級崩解劑」類之事實。L-HPC與其他成分達到之效果並非均等論所需考 量者,與均等侵權判斷無關。 此外,於侵權行為時,製藥相關技術領域中具有通常知識者已知L-HPC與系爭專利二請求項1所載崩解劑彼此間可置換,且置換後所產生之功能為實質相同者。不論採用三部測試或無實質差異測試,系爭藥品均確實對於系爭專利二請求項1構成均等侵權 。 ⑵系爭藥品落入系爭專利二請求項2之均等範圍: 系爭專利二請求項2係請求項1之附屬項,進一步界定醫藥組合物中之填充劑為甘露糖醇與DCP之混合物。被告 公司於P4聲明及民事答辯狀第4頁比對分析表1-C均自承,甘露醇及微晶纖維素(下稱MCC)於系爭藥品中係作 為填充劑,且於P4聲明強調MCC為非可溶性填充劑。甘 露醇即為系爭專利二請求項1及2所記載之甘露糖醇,而MCC為製藥界常用之稀釋劑(即填充劑),其與請求項1及2所載之DCP同樣屬於非可溶性填充劑。藥物製備時,添加填充劑之目的係為增加藥劑之體積,從而使相對含量極少之活性藥劑成分足以形成適合服用尺寸之錠劑、囊片或膠囊等固體劑型藥劑,於此功能上,MCC與DCP並無不同。系爭藥品使用甘露糖醇與MCC作為填充劑,其 中不但甘露糖醇落入請求項1所載填充劑之文義範圍,MCC亦落入請求項1所載填充劑之均等範圍。此外,甘露 糖醇與MCC之組合亦落入請求項2界定填充劑之均等範圍,系爭藥品已構成對請求項2之均等侵權,詳述如下: ①以「三部測試法」判斷,MCC與系爭專利二請求項1及2 所載之填充劑DCP係以實質相同之方式(與活性成分 混合、與活形成分相容而不與其作用),執行實質相同之功能(增加藥劑體積),而得到實質相同的結果(使藥劑形成適合服用之大小)。因此,系爭藥品之填充劑MCC,與系爭專利二請求項1及2所載填充劑DCP,以「三部測試法」判斷為均等。 ②系爭藥品中「甘露醇與MCC」之填充劑混合物,其亦落 入系爭專利二請求項2所界定填充劑混合物即「甘露 糖醇與DCP之混合物」之均等範圍。蓋其皆為「可溶 性」填充劑(甘露糖醇)與「非可溶性」填充劑(DCP或MCC)之混合物;且系爭藥品中「甘露醇與MCC之 混合物」,係以與系爭專利二請求項2之「甘露糖醇 與DCP之混合物」實質相同之方式,執行實質相同之 功能,而達到實質相同的結果。因此,系爭藥品之填充劑組合「甘露醇及MCC」與系爭專利二請求項2之填充劑組合「甘露糖醇及DCP」,以「三部測試法」判 斷亦為均等。 ⑶系爭專利二請求項3至5為附屬項,故系爭藥品亦落入系爭專利二請求項3至5之範圍。 ⒉本案以「整體比對分析」,系爭藥品至少落入系爭專利二請求項1至5之均等範圍: ⑴系爭藥品之賦形劑中,僅崩解劑(低取代型羥丙基纖維素,L-HPC)與系爭專利二請求項1所界定之崩解劑(乙醇酸澱粉鈉、交聯羧甲基纖維素鈉及交聯聚乙烯吡咯酮或其混合物)不同,且額外添加微晶纖維素作為填充劑。然而,以無實質差異法進行均等論分析之「整體比對」,將系爭專利二請求項1醫藥組合物中的崩解劑置換 成同屬於「超級崩解劑」之羥丙基纖維素,或添加與請求項1所界定之填充劑具有相同功能之微晶纖維素,對 醫藥組合物整體而言並不會造成實質改變。此置換為系爭專利二所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易思及與完成,並且置換後所得系爭藥品整體之功能及發揮之技術功效,與系爭專利二請求項1之醫藥組合物完全相 同。因此,以「整體比對」原則進行分析,系爭藥品對系爭專利二請求項1醫藥組合物無實質差異,構成均等 侵權。 ⑵系爭專利二請求項2進一步界定醫藥組合物中之填充劑為 甘露糖醇與二水合磷酸氫二鈣(DCP)之混合物,其分 別為「可溶性」填充劑及「非可溶性」填充劑。被告公司業於民事答辯狀第6頁第(五)點自承「系爭藥品係以 甘露醇及微晶纖維素作為可溶性及非可溶性填充劑之組合」。將「甘露糖醇與DCP之混合物」置換為「甘露醇 與微晶纖維素(MCC)之混合物」亦為系爭專利二所屬 技術領域中具有通常知識者所能輕易思及與完成,並且置換後所得系爭藥品整體之功能及發揮之技術功效,與系爭專利二請求項2之醫藥組合物完全相同。 ⑶請求項3至5為請求項2之附屬項,分別進一步界定黏合劑 、崩解劑、潤滑劑之種類,基於相同理由,系爭藥品之整體功能、技術效果與此等請求項之醫藥組合物整體亦無實質差異,同樣構成均等侵權。 ⑷再以三部測試法進行均等論分析之「整體比對」,系爭專利二請求項1與系爭藥品均具有相同的目的及解決問 題的技術手段,且可達到相同的結果,附屬請求項2至5亦同樣對系爭專利二請求項1至5醫藥組合物構成均等侵權。 ⒊系爭藥品以實施系爭專利二之專利藥品為對照新藥,當然具有與專利藥品相當之生體可用率、生體相等性及溶離曲線,證明其確能達成與系爭專利二之醫藥組合物相同的生物可用性及藥劑釋放效果: ⑴依藥品查驗登記審查準則第4條第2款規定,系爭藥品係與專利藥品具同成分、同劑型、同劑量、同療效之學名藥;第40條及附件四進一步規定:一般學名藥如係控釋劑型製劑或屬中央衛生主管機關公告須執行生體相等性試驗之品目者,應檢送生體可用率試驗、生體相等性試驗報告。藥品生體可用率及生體相等性試驗作業準則第7條第2項規定,申請查驗登記之學名藥,如含有列入新藥監視之成分者(含監視中及監視期滿成分),應檢附生體相等性試驗資料。根據食藥署網頁公布之「藥品安全監視名單」,專利藥品屬監視期滿之新藥,因此系爭藥品申請學名藥查驗登記時,依法必須檢送生體相等性試驗資料。此外,藥品生體可用率及生體相等性試驗作業準則第9條第2項規定:「執行試驗之藥品(含受試藥品及對照藥品),應先完成一般成品檢驗,並宜執行溶離曲線比對試驗。受試藥品與對照藥品之含量差異,不宜超過百分之五。」此係因體外的溶離性與溶解性,與藥物的生體利用率息息相關。因此,系爭藥品申請學名藥查驗登記時,除了生體相等性試驗資料,亦同時檢送了溶離曲線比對試驗資料,當無疑義。 ⑵專利藥品為實施系爭專利二之藥品,其藥劑配方具有系爭專利二請求項界定之技術特徵。系爭藥品以專利藥品作為對照新藥,業經衛生福利部於110年6月28日通知被告公司已完成查驗登記審查,並核定中英文品名、有效成分及含量、適應症等。衛生福利部既已審查完竣,確認系爭藥品具有與專利藥品實質相當之生體相等性及溶離曲線。此進一步證明,即使系爭藥品將系爭專利二請求項之崩解劑進行置換,抑或添加額外之填充劑或置換為同類型之填充劑組合,其整體之功能及結果,實質上與系爭專利二之醫藥組合物相同,亦徵系爭藥品確實構成均等侵權。 ⑶此外,被告公司民事陳報狀(本院收文日期110年4月26日)檢附之系爭藥品仿單擬稿更正對照表及標註版12.2 「藥效學」及12.3「藥動學」之記載,除了藥物成分名外,完全與專利藥品仿單相同。藥物在投與人體後,其生體利用率及到達作用點引起的藥理作用為藥動學及藥效學探究之內容。既然系爭藥品與專利藥品在此部分完全對應無歧異,顯見兩藥品具有相同之生體利用率,亦可據以推知溶離性質應為實質相同,或如藥品生體可用率及生體相等性試驗作業準則第9條第2項規定,兩者溶離曲線比對差異不超過百分之五。前述內容均顯示系爭藥品在對於系爭專利二請求項1至5進行了製藥領域中易於思及的賦形劑置換後,確實達到了實質上相同的功效及結果。 ⒋被告公司宣稱即使以整體比對法進行系爭藥品與系爭專利二之均等比對,然學名藥之生體可用率(BA)或生體相等性(BE)必然與原廠藥品相當,故應改採溶離曲線試驗資料進行整體比對云云。惟縱令以溶離曲線試驗資料進行比對,並不改變系爭藥品落入系爭專利二之均等範圍之結論: ⑴系爭藥品申請查驗登記所呈送之BA/BE資料,既已經衛生 福利部審查完成,確認其具有與專利藥品實質相當之BA/BE,系爭藥品之賦形劑整體在系爭藥品中所執行之作 用及所得到之結果,與系爭專利二之醫藥組合物所使用之賦形劑整體所執行之作用及得到之結果上實質相同,系爭藥品與系爭專利二之醫藥組合物無實質差異之事實,至為明灼。 ⑵縱以溶離曲線比對,系爭藥品之整體與系爭專利二之醫藥組合物整體亦無實質差異。根據藥品生體可用率及生體相等性試驗作業準則第23條規定,由系爭藥品及專利藥品溶離試驗計算而得之溶離相似性,必須符合法規要求之數值,始能推論學名藥與原廠藥具生體相等性,而可不進行人體臨床試驗即通過藥品查驗登記審查核予許可證,是系爭藥品確實具有與專利藥品相似(即無實質差異)之溶離曲線。 ⑶至於被告公司於乙證8另行試驗系爭藥品在高溫高濕環境 之安定性質,稱系爭藥品可達成「強化存放安定性等抗濕熱特徵,以避免出廠後之存放環境過度妨礙藥品活性成分的釋放」,又基於乙證39稱「系爭藥品之藥物溶離曲線較專利藥品高,釋放速率優於專利藥品,有更好的體內釋放率,故系爭藥品能使藥品有更好的溶解率」並據此稱系爭藥品及系爭專利二請求項1實質上不相同云 云,實將「功能」與「功效」混為一談。事實上,在判斷均等時,僅需判斷系爭藥品對應之技術內容與系爭專利二之請求項的技術特徵是否以實質相同的方式,執行實質相同的功能,而得到實質相同的結果,而系爭藥品是否具有與系爭專利二發明所達到的生物可用性無關的「其他功能」或「更優異之功效」,則非所問。姑不論乙證8或乙證39之試驗配方及數據是否為真,由其結果 可知,其所測試的所有配方皆可達到實質相同的結果,即系爭專利二說明書第6頁所載「大體上釋放所有藥劑 」,足徵系爭藥品整體之技術內容與系爭專利二之請求項整體的技術特徵確無實質差異,二者為均等。 ⑷被告公司又謂:醫藥品查驗登記審查準則第46條規定及衛生福利部公告「口服固體製劑上市後變更」附件表格,若變更填充劑之比例高於5%,屬於次要改變,應檢附溶離率曲線比對報告;若變更比例高於10%,屬於主要 改變,則應檢BE試驗報告,故填充劑比例變更會對BE產生實質影響,遑論種類變更云云。實則,由於系爭藥品業經衛生福利部查驗登記審查完成,核發審查完成通知,是本件系爭藥品添加額外之填充劑(微晶纖維素;MCC)或置換為同類型之填充劑組合(將「甘露糖醇與DCP」之組合置換為「甘露糖醇與MCC」之組合),完全未 實質影響BE及溶離率曲線比對試驗之結果。再者,本件之爭點厥為,系爭藥品與系爭專利二請求項之賦形劑差異,只要結果為「實質相同」,即構成均等侵權,與賦形劑比例或種類屬主要變更或次要變更何有相干?被告公司引據明顯有誤。 ⒌被告公司聲稱原廠專利於連結訴訟中過度擴張專利範圍,將無法提升產業實力云云,亦有謬誤。均等論原係立於保護專利權人立場,避免他人僅就系爭專利請求項的技術手段稍作非實質之改變,即規避專利侵權的責任。此於製藥產業更有適用之高度必要,按學名藥廠因引用原開發藥廠所進行昂貴且費時之臨床試驗,而免於支出高額研發費用成本,並於申請查驗登記時宣稱所申請之學名藥與原開發藥廠之新藥具有生體相等性,倘容許其稍事無實質差異之改變,即主張已進行迴避設計而可脫免專利侵權責任云云,嚴重背離專利法鼓勵研發創新之政策目的,殊非法之所許。 ㈨系爭藥品之查驗登記申請,雖因本件連結訴訟而經食藥署暫停核發藥品許可證,嗣日後取得許可證後,即有高度可能進行製造行為。此外,「於第四十八條之十三第二項暫停核發藥品許可證期間,中央衛生主管機關完成學名藥藥品許可證申請案之審查程序者,應通知學名藥藥品許可證申請人。」、「學名藥藥品許可證申請人接獲前項通知者,得向衛生福利部中央健康保險署申請藥品收載及支付價格核價。但於中央衛生主管機關核發學名藥藥品許可證前,不得製造或輸入。」藥事法第48條之15第1項、第2項分別定有明文。依據上開規定,即使於停止發證期間內,被告公司仍得向健保署申請藥品收載及支付價格核價,僅於取得學名藥許可證前不得「製造」,藥事法並未禁止被告公司為販賣之要約或販賣,至為明確。尤以,一旦取得支付核價,即使尚未實際製造系爭藥品,被告公司仍可預先為販賣之要約或販賣。上開實施系爭專利權之行為,俱有發生之危險,原告公司等自有依專利法第96條第1項及民法第767條第1項請求防止侵害之必要 ,以維權益。 ㈩並聲明:⒈被告公司不得製造、為販賣之要約、販賣系爭藥品。⒉就第一項聲明,原告公司等願以現金或同額之兆豐國際商業銀行安和分行之可轉讓定期存單供擔保,請准宣告假執行。 二、被告公司抗辯則以: ㈠系爭專利一延長範圍僅及於請求項1、請求項5所載之第三個化合物,及請求項12、13: ⒈依系爭專利一延長申請案審定時之103年專利法第56條規定 (同現行法):「經專利專責機關核准延長發明專利權期 間之範圍,僅及於許可證所載之有效成分及用途所限定之範圍」,故系爭專利一之延長範圍,應以第一次許可證所載之有效成分「Ticagrelor」及該許可證所載之適應症「與Aspirin併用,可減少急性冠心症(包含不穩定型心絞 痛、非ST段上升型心肌梗塞或ST段上升型心肌梗塞)患者之栓塞性心血管事件的發生率…可以降低心血管死亡,心肌梗塞發生率」為準。 ⒉核准延長發明專利權期間之範圍,除專利法第56條有明文規定外,西元2013年版專利審查基準中亦有說明:「核准延長之專利案,其申請專利範圍同時包含物之請求項、用途請求項及製法請求項者,於延長發明專利權期間之範圍,僅分別及於許可證所載之有效成分、該有效成分之許可用途及用於許可用途之有效成分之製法」。故若申請延長專利權期間之專利案,同時有包含物之請求項、用途請求項及製法請求項者,則所延展之範圍,應分別視之,以下分別述之: ⑴物之請求項部分:有效成分Ticagrelor僅係等同於系爭專利一請求項5所載之第三個化合物,故僅有請求項5所載之第三個化合物為延長範圍所及。另請求項5係附屬 於請求項1,故請求項1亦為延長範圍所及。 ⑵用途請求項:系爭專利一有使用到請求項5之化合物者( 即有效成分Ticagrelor),僅請求項11至13,再比對此些用途請求項中,僅請求項12有用於心肌梗塞、請求項13用於心絞痛,則延長範圍僅及於該請求項12、13。 ⑶製法請求項:系爭專利一中並無用於所載適應症之有效成分Ticagrelor之製法請求項。 ⒊綜上,系爭專利一延長範圍應僅及於請求項1、請求項5所載之第三個化合物,與請求項12及13。 ㈡乙證1足以證明系爭專利一請求項1、5、12及13欠缺新穎 性,應予撤銷: 系爭專利一請求項1、5、12及13之內容,均已由乙證1專利 之請求項及說明書所揭露,依系爭專利一審定時之專利法第31條第1項、第67條第1項第1款規定,系爭專利一請求項1、5、12、13均欠缺新穎性,而不具專利要件,應予以撤銷。 ㈢乙證9專利之獨立請求項1及獨立請求項2,與系爭專利一之獨 立請求項1相同,而乙證9為先申請者(申請日:87年7月10 日),系爭專利一為後申請者(申請日:88年11月19日),且系爭專利一並無主張優先權,亦無系爭專利一審定時之專利法第31條第1項但書之適用,則依系爭專利一審定時之專 利法第31條與44條之規定,應僅得就乙證9專利准予發明專 利,系爭專利一之專利申請案應予以核駁,系爭專利一之核准,顯有違反系爭專利一審定時之專利法第31條規定之情況,故依系爭專利一審定時之專利法第67條第1項第1款規定,系爭專利一獨立請求項1有應撤銷事由。 ㈣系爭專利二說明書完全未揭露任何單一形式填充劑之實施例,故系爭專利二請求項1「一種選自甘露糖、山梨糖醇、二 水合磷酸氫二鈣、無水磷酸氫二鈣及磷酸三鈣」的單一形式填充劑敘述,未被說明書所支持,應予以撤銷: ⒈據原告公司等準備五狀之說明及其所提出系爭專利二之說明書第14頁之唯一實施例(該實施例之填充劑為「甘露糖醇、二水合磷酸氫二鈣」之混和形式),顯示系爭專利二之說明書並未揭露單一形式填充劑之實施例,系爭專利二請求項1所載之單一形式填充劑內容,確未由其說明書所 支持,應予撤銷。 ⒉系爭專利二請求項1之請求項範圍,乃同時包括單一填充劑 形式與混合填充劑形式,而其說明書卻僅揭露一種混合填充劑形式之實施例,故系爭專利二請求項1之請求項範圍 顯然較其說明書之範圍更為廣泛,然而,系爭專利二之說明書就單一填充劑形式之內容,卻未提出任何實施方式或實施例之說明,自無從延伸涵蓋較廣範圍之請求項全部內容。 ⒊再者,依據系爭專利二優先權日(2006年8月21日)前之通常 知識,單一形式填充劑與混合形式填充劑,分別對於所製作出來之藥品將產生不同功效,由是可知,即便於說明書已揭露混合形式之填充劑,此揭露亦不足使該發明所屬技術領域中具有通常知識者,參酌申請時之通常知識,即可輕易得知請求項所載個別單一形式填充劑,能夠產生與說明書所載之混合形式填充劑同樣之功效。原告公司等亦未能說明如何藉由混合之填充劑形式可預測與延伸至單一一種填充劑之形式。換言之,系爭專利二請求項1將單一形 式與混合形式之賦形劑作為技術特徵,卻未於說明書記載單一形式之說明,亦未於說明書揭露單一形式與混合形式均可達成相同功效,亦顯見關於單一形式之技術特徵,確有未被說明書所支持之情事。 ⒋綜上所述,系爭專利二請求項1「一種選自甘露糖醇、山梨 糖醇、二水合磷酸氫二鈣、無水磷酸氫二鈣及磷酸三鈣」的單一形式的填充劑敘述,未被說明書所支持,應予以撤銷。 ㈤乙證12已揭露系爭專利二請求項1之所有技術特徵,系爭專利 二請求項1欠缺新穎性,應予以撤銷: 乙證12形式上已明確記載系爭專利二請求項1之所有技術特 徵,乙證12第12頁第16至25行段落,明確揭露了醫藥化合物可以包括填充劑、黏合劑與潤滑劑。於該段落內,舉例的填充劑包括系爭專利二請求項1之「山梨糖醇、甘露糖醇」、 舉例的黏著劑有系爭專利二請求項1之「聚乙烯吡咯烷酮」 ,舉例的潤滑劑有「硬脂酸鎂」。而乙證12實施例2,舉了 三種錠劑組合,皆有包括「交聯羧甲基纖維素鈉」此賦形劑。而「交聯羧甲基纖維素鈉」此賦形劑之對應角色,經將其餘賦形劑逐一比對第12頁第16至25行,皆可得出分別為填充劑、黏著劑、潤滑劑之角色,則剩餘之「交聯羧甲基纖維素鈉」之角色,參酌乙證12公開時之通常技術應為崩解劑之角色。由上述可知,系爭專利二請求項1之所有技術特徵,已 由乙證12之內容參酌當時之通常知識揭露,系爭專利二請求項1確實不具新穎性。 ㈥系爭專利二請求項1之所有技術特徵已於乙證12及乙證13之組 合予以揭露,所屬技術領域具有通常知識者根據系爭專利二申請時之通常知識,亦有結合乙證12與乙證13之動機,系爭專利二請求項1缺乏進步性,應予以撤銷: ⒈製藥領域中具有通常知識者依據系爭專利二申請之通常知識,對於乙證12及乙證13確實具有結合動機: ⑴乙證12及乙證13與系爭專利二請求項1於技術領域的關聯 性: 乙證12專利為一種晶型與非晶型醫療化合物的組成配製及其治療用途,乙證13專利為一種包括至少一種可接受的賦形劑與醫藥化合物混合而可直接壓製的乾混合物,兩者與系爭專利二之所屬技術領域皆為醫療化合物之製備(即製藥領域),則系爭專利二所屬技術領域(即製藥領域)中具有通常知識者,自有將同一技術領域之乙證12及乙證13進行結合之動機。 ⑵乙證12及乙證13與系爭專利二請求項1於功能或作用上的 關聯性: 乙證13所揭露之賦形劑種類與功能,與系爭專利二請求項1所列之賦形劑種類與功能相同,故系爭專利二所屬 技術領域(即製藥領域)中具有通常知識者,自有動機將乙證12之藥劑Ticagrelor與乙證13揭露之賦形劑種類與功能進行結合,而能輕易完成系爭專利二請求項1。 ⒉再者,系爭專利二申請時外文本與其所對應美國申請案(即乙證10專利)相同,而美國審查委員亦同時將乙證12與乙證13作為乙證10專利不具進步性之引證文件,且乙證10專利申請人收受上開審查意見後,即按審查委員之意見,進行申請專利範圍之修改,將請求項中對於填充劑之敘述,調整為混合形式之內容。然系爭專利二於我國審查歷程中,僅將乙證12作為不具進步性之單一引證文件,而未予審酌乙證13。由是可知,如結合乙證12及乙證13,即可認定系爭專利二請求項1之單一形式填充劑,顯然不具進步 性,應予以撤銷。 ⒊綜上所述,系爭專利二請求項1之所有技術特徵確已於乙證 12及乙證13之組合予以揭露,所屬技術領域具有通常知識者根據系爭專利二申請時之通常知識,亦有結合乙證12與乙證13之動機,系爭專利二請求項1缺乏進步性,應予以 撤銷。 ㈦系爭藥品是否落入系爭專利二請求項1之均等侵權比對,應以 「技術特徵逐一比對」,即全要件比對之方式為之,不應以「整體比對」之方式為之: ⒈如以技術特徵逐一比對方式進行系爭藥品與系爭專利二請求項1之均等比對,僅須針對系爭藥品以微晶纖維素作為 非可溶性填充劑、以L-HPC作為崩解劑之技術特徵,與系 爭專利二請求項1所揭露之填充劑與崩解劑技術特徵,比 對兩者是否具有實質差異。 ⑴微晶纖維素作為非可溶性填充劑; ①系爭專利二申復理由中,配方1之填充劑為「乳糖+微晶纖維素」,配方2為「甘露糖醇+二水合磷酸氫二鈣」,均為「可溶性填充劑+不可溶性填充劑」之組合 。然配方2將兩種填充劑皆予以更換,更換之理由自 應分別視之。 ②配方2將可溶性填充劑從乳糖變更為甘露糖醇,雖係因 2003年傳染性海綿狀腦病盛行,故將不受歡迎之動物型賦形劑乳糖予以取代。然而,配方2另將不可溶性 填充劑從微晶纖維素換成二水合磷酸氫二鈣之理由,顯然與上述理由無涉。則原告瑞典商阿斯特捷利康公司既已於申復理由中表示,配方1產率低、壓錠性質差 、不能用於量產,因而填充劑組合變更為「甘露糖醇+ 二水合磷酸氫二鈣」,顯然明確表示系爭專利二的發明即欲以「二水合磷酸氫二鈣」取代「微晶纖維素」以解決錠劑大量生產的問題,則應有申請歷史禁反言之均等論限制規定之適用。 ⑵L-HPC作為崩解劑: ①依據L-HPC型錄(甲證12號附件二)第10、12、14頁, 已明確列出L-HPC和系爭專利二請求項1其他崩解劑乙醇酸澱粉鈉、交聯羧甲基纖維素鈉及交聯聚乙烯吡咯酮 各自之吸水曲線、壓製硬度曲線、錠劑頂裂數量曲線,此些曲線並無相似之處。 ②故依據系爭專利二所屬技術領域之通常知識,L-HPC並 非能夠直接與系爭專利二請求項1所列其他崩解劑相 互替換,則將L-HPC作為崩解劑之系爭藥品,自無落 入系爭專利二請求項1均等範圍內。 ⒉縱應以整體比對法進行系爭藥品與系爭專利二之均等比對,系爭藥品與系爭專利二請求項1至5存有實質差異,系爭藥品並未落入系爭專利二請求項1至5之均等範圍內: ⑴無實質差異測試法: ①系爭藥品送查驗登記時,除檢附臨床試驗報告、生體相等性(BE)試驗報告或生體可用率(BA)試驗報告外,尚得一併檢附溶離曲線比對試驗資料。所謂溶離曲線比對試驗,依藥品生體可用率及生體相等性試驗作業準則第21條規定,係將受試藥品與對照藥品於同一試驗條件下進行試驗,再進行溶離曲線比對。 ②依據乙證8所揭示之專利藥品與系爭藥品之溶離數據與 曲線比對資料,系爭藥品可產生在高溫高濕下長期保存,並保持與藥品剛出廠幾乎相同之溶離率效果,顯見系爭藥品配方可達成之主要功能為「強化存放安定性等抗濕熱特徵,以避免出廠後的存放環境過度妨害藥品活性成分的釋放」此外,即便排除掉高溫高濕之存放環境這個因素,將專利藥品與系爭藥品皆以剛出廠之情況進行試驗,系爭藥品的藥物溶離曲線亦較專利藥品高,釋放速率優於專利藥品,有更好的體內釋放率,故系爭藥品能使藥品有更好的溶解率(乙證39:查驗登記之初始溶離曲線比較)。 ③基於上述,系爭藥品與系爭專利二相較,系爭藥品非但增加存放安定性之功能,其溶解率亦優於系爭專利二製劑配方所製成之藥品,顯見系爭藥品及系爭專利二請求項1實質上並不相同,系爭藥品並未落入系爭 專利二請求項1之均等範圍。 ⑵三部測試法: ①「功能」:原告公司等雖於民事準備九狀主張系爭專利二之功能為「充分釋放活性成分以達到所需的生物可用性」,但如前所述,系爭藥品配方之主要功能為「存放安定性等抗濕熱特徵,以避免出廠後的存放環境過度妨害藥品活性成分的釋放」,並非僅與其BE及BA有關。此外,學名藥與原廠藥之BE及BA本即須相當,故將BE及BA作為本案專利連結訴訟三部測試法之「功能」,並不適當。職此,系爭藥品與系爭專利二請求項1之功能並未實質相同。 ②「結果」:原告公司等雖主張系爭專利二之結果為「獲得適合於口服且能大體上釋放所有活性成分之醫藥組合物」,然系爭藥品既為學名藥,自然必須具有與專利藥品相當之BE及BA。然而,如上所述,系爭藥品具備有與系爭專利二不同之更高存放安定性之抗濕熱等「功能」,其產生之結果乃係可在長期存放後,仍具備相當程度之藥品活性成分釋放率。由是可知,系爭藥品產生之結果確實與系爭專利二請求項1有所不 同。 ⑶系爭專利二之請求項2至5為系爭專利二請求項1之附屬項 ,如前所述,系爭藥品未落入系爭專利二請求項1之均 等範圍,自亦未落入系爭專利二請求項2至5之均等範圍。 ⑷綜上所述,即便以整體比對法觀之,因系爭藥品可產生與系爭專利二不同之功能與結果,系爭藥品自未落入系爭專利二請求項1至請求項5之均等範圍。 ⒊原告公司等於民事準備九狀雖主張應以整體比對法進行均等比對,然其實際上仍以「技術特徵逐一比對」方式將系爭藥品之個別技術特徵與系爭專利二請求項1經解析後之 個別技術特徵進行逐一比對,並未將系爭藥品之技術特徵與系爭專利二請求項1進行整體比對,且原告公司等之比 對結論亦有誤解,並不可採: ⑴崩解劑之技術特徵: ①原告公司等雖聲稱系爭藥品使用L-HPC與系爭專利二請 求項1中其他特定賦形劑組合,能夠充分適當達到Ticagrelor所欲之生物可利用性云云,然所引用之L-HPC型錄第9頁截圖,係僅有L-HPC與其他種類崩散劑間之膨脹率比較,並沒有與系爭專利二請求項1中其他賦 形劑組合進行結合後進行試驗。原告公司等再引用之L-HPC型錄第12頁截圖,係為比較不同的活性成分錠 劑中不同崩解劑之崩解率,但該截圖並無揭露此些錠劑中除活性成分外之其他賦形劑內容,則亦無揭露L-HPC與系爭專利二請求項1中其他賦形劑組合結合後進行試驗的成果。 ②早於系爭專利二優先權日(2006年8月21日)前製藥領 域之通常知識,絕大部分之賦形劑都具有生理活性,所以賦形劑可以透過多種交互作用和藥物之活性成分發生化學反應,影響藥物的穩定性與生物可利用性,故不同賦形劑組合與比例,會產生不同功效,此為製藥領域之通常知識。則上述原告公司等所引用之L-HPC型錄資料,並不能證明L-HPC與系爭專利二請求項1 中其他賦形劑組合進行結合後,試驗結果會與型錄資料呈現結果相同。換言之,原告公司等實際上仍進行崩解劑此單一技術特徵之比對,而非請求項1之整體 比對,則原告公司等主張將崩解劑置換成L-HPC,在 系爭藥品中不影響其與請求項1之其他賦形劑組合之 共同作用及效果、不會對於醫藥組合物整體功能造成實質差異云云,實無憑據。 ③依據系爭專利二所屬技術領域之通常知識,在未知實際搭配的賦形劑組合、比例、製程下,將崩解劑替換成L-HPC所產生之效果,並非製藥領域之具有通常知 識者所能預測,故L-HPC並非能夠直接和系爭專利二 請求項1所列之崩解劑相互替換。職此,將L-HPC作為崩解劑之系爭藥品,自無落入系爭專利二請求項1均 等範圍內。 ⑵填充劑之技術特徵: ①原告公司等於民事準備九狀聲稱填充劑之功能僅為藥物製備時增加藥劑之體積,而使得活性藥劑成分足以形成適合服用之固體劑型藥劑,所以使用微晶纖維素與系爭專利二請求項1中其他賦形劑組合進行結合, 功能與系爭專利二請求項1之醫藥組合物無實質差異 云云。 ②然而,依據早於系爭專利二優先權日(2006年8月21日 )前製藥領域之通常知識可知,填充劑之功能並非僅有增加體積之用,亦會影響到藥物安定性及人體內溶解吸收程度。此外,依據藥品查驗登記審查準則第46條規定,申請變更查驗登記之藥品,如於查驗登記時已執行生體可用率及生體相等性試驗,若涉及製造變更者,應視為主要改變或次要改變,而分別檢附BE試驗報告或溶離率曲線比對報告。而藥品成分中填充劑之變更,依據衛生福利部109年7月23日函修正公告之「口服固體製劑上市後變更」附件表格,若變更其填充劑之比例高於5%,屬於次要改變,應檢附溶離率曲線比對報告;若變更比例超過10%,屬於主要改變, 則須檢附BE試驗報告,方能進行變更登記申請,顯見以製藥領域之通常知識,填充劑之比例變更即會對於藥品之BE產生實質影響,遑論將填充劑種類完全變更。 ③再者,系爭專利二申復理由中已表示,配方1之填充劑 為「乳糖+微晶纖維素」,但有產率低、壓錠性質差、 不能用於量產之問題,因而將填充劑組合變更為「甘露 糖醇+二水合磷酸氫二鈣」,並解決錠劑大量生產的問題。則若如原告公司等所稱填充劑之功能僅有增加體積易於口服之用,填充劑可隨意替換達成相同效果,此亦與系爭專利二之申復理由顯相衝突。 ⑶綜上,依據系爭專利二所屬技術領域之通常知識,在未知實際搭配的賦形劑組合、比例、製程下,將填充劑替換成微晶纖維素所產生之效果,並非製藥領域之具有通常知識者所能預測,故微晶纖維素並非能夠直接和系爭專利二請求項1所列之填充劑相互替換。則將微晶纖維 素作為填充劑之系爭藥品,自無落入系爭專利二請求項1均等範圍內。 ⒋專利連結訴訟下,若認定賦形劑之通常功能具有專利要件,則對於該通常功能賦形劑之均等論認定自應從嚴,否則將導致專利藥廠可輕易擴張其專利範圍,對專利連結制度政策目的之達成有所阻礙: ⑴按藥事法第四章西藥之專利連結制度,其立法目的包括:「誘導及督促藥商從事研發或專利迴避設計,進而提升學名藥產業之研發能量,以鼓勵醫藥產業之創新研發,提升我國產業實力及國際競爭力,並落實政府積極推動醫藥及生物技術等新興產業發展之政策目的」,若於專利連結訴訟中將原廠專利之均等範圍過度擴張,逕以學名藥與原廠專利具有相當之生物可用性即認定均等,使得學名藥廠根本無法藉由專利迴避設計達到查驗登記要求之BE及BA程度,顯將無法達成透過專利連結制度提升我國產業實力之美意。 ⑵系爭專利二請求項1非特殊劑型,所有個別賦形劑之功能 皆為習知功能,而不具有進步性應予撤銷。若鈞院認系爭專利二請求項1仍具有可專利性,則於判斷賦形劑之 均等擴張範圍應予以嚴格解釋,否則所有可作為賦形劑習知功能之賦形劑種類皆為系爭專利二之均等範圍,並以學名藥品與原廠藥品有相等之BE及BA作為兩者功能及結果實質相等之佐證,豈非無限延伸均等範圍,並使學名藥廠無從進行迴避設計並提早挑戰原廠專利,僅會徒然遲延學名藥之上市時間且無法提升我國產業實力之政策目的。 ㈨綜上所論,系爭專利一及系爭專利二皆有應撤銷事由,且系爭藥品亦未落入系爭專利二之專利權範圍,原告自無權請求排除或防止侵害,原告提起本件訴訟顯無理由。 ㈩並聲明: ⒈原告之訴及假執行之聲請駁回。 ⒉如受不利益判決,被告願提供擔保,請准免假執行。 三、兩造不爭執事項: ㈠原告英商阿斯特捷利康公司、原告瑞典商阿斯特捷利康公司等分別為系爭專利一、二之專利權人,此為被告公司所不爭執(本院卷一第359頁)。 ㈡系爭專利一之專利權期間業經延長至113年11月18日止,系爭 專利二之專利權期間自104年5月1日起至116年8月9日止,此有專利證書、智慧局專利資料查詢系統列印資料可稽(本院卷一第46、48、106、108頁) ㈢訴外人臺灣阿斯特捷利康股份有限公司業於登載專利資訊期限內,就其進口販售且取得許可證之專利藥品於西藥專利連結登載系統登載系爭專利一、二之相關專利資訊,有西藥專利連結登載系統列印資料附卷可查(本院卷一第126 頁)。㈣被告公司就系爭藥品向食藥署申請學名藥查驗登記,並於109 年11 月24日寄送甲證10、12之通知予原告公司等,有被告公司109 年11 月24日達開字第10900819號函存卷可查(本 院卷一第132至134、160至248頁)。 ㈤系爭藥品之學名藥查驗登記申請係以專利藥品作為對照新藥,有上開㈢、㈣所列資訊可憑。 ㈥被告公司不爭執系爭藥品落入系爭專利一專利權期間延長之範圍:「有效成分Ticagrelor適用於與Aspirin 併用,可減少急性冠心症(包括不穩定型心絞痛、非ST段上升型心肌梗塞或ST段上升型心肌梗塞)患者之栓塞型心血管事件的發生率」(本院卷三第82至83頁)。 ㈦兩造均不爭執系爭專利一專利權期間延長範圍及於系爭專利一請求項1、5、12、13(本院卷三第16至18頁及第61至63頁)。 四、得心證之理由: 本件原告公司等主張被告公司就系爭藥品向食藥署申請藥品查驗登記並為P4聲明,有侵害系爭專利一、二之虞,因此,依專利法第96條第1 項後段及民法第831 條準用民法第767條等規定,提起本件訴訟,請求被告公司為一定不作為,為被告公司否認,並以前詞置辯,故本件爭點為:㈠系爭專利一專利權期間延長範圍,是否及於請求項3 、4、6 、7 、8、9 、10、11?㈡乙證1 是否足以證明系爭專利一請求項1、5 、12、13不具新穎性?㈢乙證9 是否足以證明系爭專利一請求項1 違反93年7 月1 日施行之專利法第31條第1 項規定(先申請原則)?㈣系爭專利二 請求項1是否違反103 年3 月24日施行之專利法第26條第2 項規定(為說明書所支持 )?㈤乙證12是否足以證明系爭專利二請求項1 不具新穎性?㈥乙證12、13之組合是否足以證明系爭專利二請求項1 不具進步性?㈦系爭藥品是否落入系爭專利二請求項1-5?㈧原 告公司等以專利法第96條第1 項後段之侵害防止或民法第767 條之侵害防止為據,為本件訴之聲明之請求,是否有理由?茲分述如下: ㈠系爭專利一專利權期間延長範圍,是否及於請求項3 、4、 6 、7 、8 、9 、10、11? ⒈系爭專利一提出新穎的三唑並[4,5-d]嘧啶化合物,彼充 作藥物之用法,含彼之組合物及製法(系爭專利一說明書第4頁第2-3行,本院卷一第52頁)。此發明的第一方面是提出式(I)化合物,其中:R1是C3-5 烷基視所需為一個以上的鹵原子;R2是苯基,視所需可為一個以上的氟原子所取代;R3及R4均是羥基;R是XOH,其中X是CH2,OCH2CH2或一鍵;或其藥 學上可接受之鹽或溶劑化物,或此鹽之溶劑化物。限制條件為:當X是CH2或一鍵,R1非丙基。當X是CH2且R1是CH2CH2CF3,丁基或戊基,在R2之苯基必 須為氟所取代。當X是OCH2CH2且R1是丙基,R2之苯基必須被氟所取代。烷基,不論單獨或為另一基團的一部份時為直鏈且完全飽和。適當的R1是C3-5烷基,視所需為一個以上的氟原子所取代。較好R1是C3-5烷基,視所需在末端碳上為三個氟原子所取代。較好R1是3,3,3-三氟丙基,丁基或丙基。適當的R2是苯基或苯基為一個以上的氟原子所取代。較好R2是苯基,4-氟苯基或3,4-二氟苯基。適當的R是XOH,其中X是CH2,OCH2CH2或一鍵。較好R是CH2OH 或OCH2CH2OH(系爭專利一說明書第6頁第7行至第7頁第10行【發明說明】,本院卷一第55-56頁)。 ⒉本件原告英商阿斯特捷利康公司於101年8月31日申請系爭專利一之專利權期間延長,經智慧局准許延長至113 年11月18日乙節,為兩造所不爭。而原告公司等主張系爭專利一申請專利範圍可據為專利權期間延長之請求項為1、3至13;被告公司就此則主張僅有請求項1、5、12、13可據為專利權期間延長,故兩造就系爭專利一請求項3、4、6、7、8、9、10、11是否與系爭專利一專利權期間延長申請時之第一次許可證具有關連性而可據以延長,存有爭執,系爭專利一請求項1、3至13之內容如下(本院卷一第99至104頁): ⑴請求項1:一種式(I)化合物, 其中R1是C3-5烷基,其係未經取代或為一個以上的鹵 原子所取代;R2是苯基,其係未經取代或為一個 以上的氟原子所取代;R3及R4均是羥基;R是XOH,其中X是CH2,OCH2CH2或一鍵;或其藥學上可接受之鹽,限制條件為:當X是CH2或一鍵,R1非丙基, 當X是CH2且R1是CH2CH2C F3,丁基或戊基,在R2 之苯基必須為氟所取代,當X是OC H2CH2且R1是 丙基,在R2之苯基必須為氟所取代。 ⑵請求項3:根據申請專利範圍第1或2項之化合物,其中R 2是苯基或4-氟苯基或3,4-二氟苯基。 ⑶請求項4:根據申請專利範圍第1或2項之化合物,其中R 是CH2OH或OCH2CH2OH。 ⑷請求項5:根據申請專利範圍第1項之化合物,其係選自 下列任一者: [1R-[1α,2α, 3β(1R*,2S*),5β]]-3-[7-[[2-(4-氟 苯基)環丙基]胺基]-5-[(3,3,3-三氟丙基)硫]-3H-1,2,3-三唑並[4,5-d]嘧啶-3-基]-5-(羥甲基)-環 戊-1,2-二醇; [1R-[1α,2α, 3β(1R*,2S*),5β]]-3-[7-[[2-(3,4- 二氟苯基)環丙基]胺基]-5-[(3,3,3-三氟丙基)硫 基]-3H-1,2,3-三唑並[4,5-d]嘧啶-3-基]-5-(羥甲基)環戊-1,2-二醇; [1S-[1α,2α, 3β(1S*,2R*),5β]]-3-[7-[[2-(3,4- 二氟苯基)環丙基]胺基]-5-(丙硫基)-3H-1,2,3-三唑並[4,5-d]嘧啶-3-基]-5-(2-羥乙氧基)-環戊-1,2-二醇; [1R-[1α,2α,3β(1R*,2S*),5β]]-3-[5-(丁硫基)-7- [[2-(3,4-二氟苯基)環丙基]胺基]-3H-1,2,3-三唑 並[4,5-d]嘧啶-3-基]-5-(羥甲基)-環戊-1,2-二醇 ; [1S-[1α,2α,3β,4α(lS*,2R*)]]-4-[5-(丁硫基)-7- [[2-(4-氟苯基)環丙基]胺基]-3H-1,2,3-三唑並[4,5-d]嘧啶-3-基]環戊-1,2,3-三醇; [1S-[1α,2α,3β(1S*,2R*),5β]]-3-[7-[[2-(3,4-二 氟苯基)環丙基]胺基]-5-[(3,3,3-三氟丙基)硫]-3H-1,2,3-三唑並[4,5-d]嘧啶-3-基]-5-(2-羥乙氧基)環戊-1,2-二醇; [1S-[1α,2α,3β,5β(lS*,2R*)]]-3-(2-羥乙氧 基) -5-[7-(2-苯基環丙基)胺基]-5-[(3,3,3-三氟 丙 基)硫]-3H-1,2,3-三唑並[4,5-d]嘧啶-3-基]-環 戊-1,2-二醇; [1S-[1α,2β,3β,4α(lS*,2R*)]]-4-[5-(丁硫 基 )-7-[[2-(3,4-二氟苯基)環丙基]胺基]-3H-1,2, 3-三唑並[4,5-d]嘧啶-3-基]環戊-1,2,3-三醇; [1S-[1α,2α,3β(1S*,2R*),5β]]-3-[5-(丁硫基)-7-[(2-苯基環丙基)胺基]-3H-1,2,3-三唑並[4,5-d] 嘧啶-3-基]-5-(2-羥乙氧基)5環戊-1,2- 二醇,或其藥學上可接受之鹽。 ⑸請求項6:根據申請專利範圍第1或2項之化合物,可用 於治療或預防血小板凝集失調症。 ⑹請求項7:根據申請專利範圍第1或2項之化合物,可用於治療或預防心肌梗塞,血栓性中風,暫時性絕血侵害,及/或周邊血管疾病。 ⑺請求項8:根據申請專利範圍第1或2項之化合物,可用 於治療或預防不穩定或穩定心絞痛。 ⑻請求項9:根據申請專利範圍第1或2項之化合物,其係用於製造用以治療或預防心肌梗塞,血栓性中風,暫時性絕血侵害及/或周邊血管疾病之藥物。 ⑼請求項10:根據申請專利範圍第1或2項之化合物,其係用於製造用以治療或預防不穩定或穩定性心絞痛之藥物。 ⑽請求項11:一種用於治療或預防血小板凝集失調症之醫藥組合物,其含有根據申請專利範圍第1至5項中任 一項之化合物,並組合以藥學上可接受之稀釋劑,佐劑及/或載劑。 ⑾請求項12:一種用於治療或預防心肌梗塞、血栓性中風、暫時性絕血侵害及/或周邊血管疾病之醫藥組合 物,其中含有根據申請專利範圍第1至5項中任一項之 化合物。 ⑿請求項13:一種用於治療或預防不穩定型或穩定型心絞痛之醫藥組成物, 其中含有根據申請專利範圍第1 至5項中任一項之化合物。 ⒊系爭專利一之專利權期間延長申請案係於105年3月17日核准,依據核准時所適用之103年1月22修正公布並於103年3月24日施行之專利法(下稱103年專利法)第56條 規定「經專利專責機關核准延長發明專利權期間之範圍,僅及於許可證所載有效成分及用途所限定之範圍。」而核准時施行之專利權期間延長審查基準(即乙證21,本院卷二第433至458頁)第2-11-5頁3.1.2.1.3第一次 許可證之有效成分及其用途與申請專利範圍之關連性審查規定「申請延長之醫藥品、農藥品或其製造方法發明專利,其申請專利範圍須涵蓋據以延長之第一次許可證所載之有效成分及用途。」(本院卷二第439頁)、「 有關第一次許可證所載有效成分及用途與申請延長專利案之申請專利範圍之對應關係,舉例如下:(1)對於 化合物之發明專利案,申請專利範圍中至少一個請求項內容須與許可證所載有效成分相對應。……」(本院卷二 第439頁),又4.3申請專利範圍與第一次許可證之關連性審查規定「審查延長之申請案,必須確認第一次許可證所載之有效成分及用途涵蓋於該案之申請專利範圍內。若為物之發明,則第一次許可證所載之有效成分須涵蓋於物之請求項範圍內,此處無須對應用途,若為用途發明,則第一次許可證所載之有效成分及特定用途須涵蓋於用途請求項範圍內;………經審查第一次許可證所載 之有效成分及用途無法涵蓋於延長案之申請專利範圍內者,應不准延長專利權期間。」(本院卷二第448頁) 。而原告英商阿斯特捷利康公司係本於專利藥品之第一次許可證(衛署藥輸字第025691號藥品許可證)向智慧局申請系爭專利一專利權期間延長,業據原告公司等陳明在卷(本院卷二第324頁),上開許可證所載之有效 成分及用途為「Ticagrelor」及「Brilinta與Aspirin 併用,可減少急性冠心症(包括不穩定型心絞痛、非ST段上升型心肌梗塞或ST段上升型心肌梗塞)患者之栓塞性心血管事件的發生率。與Clopidogrel相比,Brilinta可以降低心血管死亡、心肌梗塞發生率,於中風事件 上,兩者並無差異;對於接受經皮冠狀動脈介入治療者,Brilinta亦可減少支架栓塞的發生。Brilinta與Aspirin併用時,Aspirin維持劑量應避免每天超過100 mg」,有該許可證在卷可參(本院卷二第329頁),而智慧 局審查後即據以為專利權期間延長,故所延長之範圍係「有效成分Ticagrelor適用於與Aspirin併用,可減少 急性冠心症(包括不穩定型心絞痛、非ST段上升型心肌梗塞或ST段上升型心肌梗塞)患者之栓塞性心血管事件的發生率及其製法」。 ⒋系爭專利一請求項3、4是否與與第一次許可證之有效成分及用途具有關連性,且可據以延長? 查請求項3、4均依附於請求項1或2,系爭專利一延長申請之第一次許可證的有效成分為Ticagrelor,化學結構為: 經對應於請求項1之式(I)化合物結構式,R1為丙基,R2為經2個氟原子取代之苯基,R3及R4均為羥基,R為XOH,X為OCH2CH2,可知Ticagrelor結構式已涵 蓋於式(I)化合物結構式範圍內。另系爭專利一 請求項3範圍R2進一步界定為3,4-二氟苯基,請求 項4範圍其R進一步界定為OCH2CH2OH,比對Ticagrelor結構式,已涵蓋Ticagrelor結構範圍。又請求 項3及4為化合物之請求項,為物之發明,且該請求項未以用途界定,故並無須對應第一次許可證之「用途」。因此,系爭專利一請求項3、4與第一次許可證之有效成分具有關連性,可據以延長系爭專利一延長範圍。 ⒌系爭專利一請求項6是否與第一次許可證之有效成分及用 途具有關連性,且可據以延長? 查系爭專利一請求項6依附於請求項1或2之請求項,屬 化合物請求項,惟請求項6界定所請化合物可用於治療 或預防血小板凝集失調症,由於請求項6係依附於請求 項1,自包含請求項1所請式(I)化合物,而承前述, 該式(I)化合物範圍涵蓋第一次許可證有效成分Ticagrelor。又請求項6既界定式(I)化合物之相關用途, 自應比對該用途是否涵蓋第一次許可證之用途,而第一次許可證適應症為「Brilinta與Aspirin併用,可減少 急性冠心症(包括不穩定型心絞痛、非ST段上升型心肌梗塞或ST段上升型心肌梗塞)患者之栓塞性心血管事件的發生率。與Clopidogrel相比,Brilinta可以降低心 血管死亡、心肌梗塞發生率,於中風事件上,兩者並無差異;對於接受經皮冠狀動脈介入治療者,Brilinta亦可減少支架栓塞的發生。Brilinta與Aspirin併用時,Aspirin維持劑量應避免每天超過100 mg。」此應屬「治療或預防血小板凝集失調症」下位概念。是以,系爭專利一請求項6涵蓋第一次許可證之有效成分及用途,可 認與第一次許可證之有效成分具有關連性,可據以延長系爭專利一延長範圍。 ⒍系爭專利一請求項7至10是否與與第一次許可證之有效成 分及用途具有關連性,且可據以延長? ⑴系爭專利一請求項7至10,係依附於請求項1或2之請求 項,屬化合物請求項,惟請求項7、8界定用於「治療或預防心肌梗塞,血栓性中風,暫時性絕血侵害,及/或周邊血管疾病」、「治療或預防不穩定或穩定心 絞痛」,請求項9、10界定用於製造「治療或預防心 肌梗塞,血栓性中風,暫時性絕血侵害,及/或周邊 血管疾病」、「治療或預防不穩定或穩定心絞痛」之藥物,由於請求項7至10係依附於請求項1,自包含請求項1所請式(I)化合物,而承上述,該式(I)化 合物範圍涵蓋第一次許可證有效成分Ticagrelor。請求項7、9既然界定式(I)化合物之相關用途(即治 療或預防心肌梗塞,血栓性中風,暫時性絕血侵害,及/或周邊血管疾病),自應比對該用途是否涵蓋第 一次許可證之用途,而第一次許可證適應症為「Brilinta與Aspirin併用,可減少急性冠心症(包括不穩 定型心絞痛、非ST段上升型心肌梗塞或ST段上升型心肌梗塞)患者之栓塞性心血管事件的發生率。與Clopidogrel相比,Brilinta可以降低心血管死亡、心肌 梗塞發生率,於中風事件上,兩者並無差異;對於接受經皮冠狀動脈介入治療者,Brilinta亦可減少支架栓塞的發生。Brilinta與Aspirin併用時,Aspirin維持劑量應避免每天超過100 mg。」業如前述,此應屬「血栓性中風或暫時性絕血侵害」下位概念,是以,系爭專利一請求項7、9涵蓋第一次許可證之有效成分及用途,與第一次許可證之有效成分具有關連性,可據以延長系爭專利一延長範圍。 ⑵請求項8、10同樣界定式(I)化合物之相關用途(即治療或預防不穩定或穩定心絞痛),又該式(I)化 合物範圍涵蓋第一次許可證有效成分Ticagrelor,業如前述,而第一次許可證適應症為「Brilinta與Aspirin併用,可減少急性冠心症(包括不穩定型心絞痛 、非ST段上升型心肌梗塞或ST段上升型心肌梗塞)患者之栓塞性心血管事件的發生率。與Clopidogrel相 比,Brilinta可以降低心血管死亡、心肌梗塞發生率,於中風事件上,兩者並無差異;對於接受經皮冠狀動脈介入治療者,Brilinta亦可減少支架栓塞的發生。Brilinta與Aspirin併用時,Aspirin維持劑量應避免每天超過100 mg。」並非屬「治療或預防不穩定或穩定心絞痛」下位概念,故請求項8、10並無涵蓋第 一次許可證之用途,與第一次許可證不具有關連性,自不可據以延長系爭專利一延長範圍。 ⒎系爭專利一請求項11是否與與第一次許可證之有效成分及用途具有關連性,且可據以延長? 查系爭專利一請求項11係一種用於治療或預防血小板凝集失調症之醫藥組合物,屬用途界定物之請求項,其中該醫藥組合物包含請求項1-5任一項之化合物,由於該 請求項11係「治療或預防血小板凝集失調症」用途界定醫藥組合物,且該醫藥組合物包含有請求項1-5任一項 之化合物,是以,判斷請求項11是否與第一次許可證之有效成分與用途具有關連性,自當比對第一次許可證有效成分(Ticagrelor)與用途是否涵蓋於請求項11之範圍內。因請求項11中包含請求項1所請式(I)化合物,而式(I)化合物範圍涵蓋第一次許可證有效成分Ticagrelor,又第一次許可證適應症為「Brilinta與Aspirin併用,可減少急性冠心症(包括不穩定型心絞痛、非ST段上升型心肌梗塞或ST段上升型心肌梗塞)患者之栓塞性心血管事件的發生率。與Clopidogrel相比,Brilinta可以降低心血管死亡、心肌梗塞發生率,於中風事件 上,兩者並無差異;對於接受經皮冠狀動脈介入治療者,Brilinta亦可減少支架栓塞的發生。Brilinta與Aspirin併用時,Aspirin維持劑量應避免每天超過100 mg。」應屬「治療或預防血小板凝集失調症」下位概念。因此,請求項11範圍涵蓋第一次許可證之有效成分與用途,與第一次許可證之有效成分具有關連性,可據以延長系爭專利一延長範圍。 ⒏綜上,系爭專利一請求項3、4、6、7、9、11與第一次許 可證之有效成分及用途具有關連性,而可據以延長系爭專利一專利權期間延長之範圍;系爭專利一請求項8、10與第一次許可證之有效成分及用途不具有關連性,無 法據以延長系爭專利一專利權期間延長之範圍。 ㈡乙證1 是否足以證明系爭專利一請求項1、5、12、13不具新穎性? ⒈查系爭專利一於1999年11月19日提出申請,並於2005年3 月21日公告,故其是否有應撤銷之原因,應以系爭專利一核准審定時所適用之92年2月6日修正公布、93年7月1日施行之專利法(下稱93年專利法)為斷,先予敘明。⒉乙證1之技術分析: 乙證1係1999年2月4日公開之WO99/05143A1「Novel compounds 」專利案。公開日早於系爭專利一申請日(1999年11月19日),可作為系爭專利一之先前技術。乙證1揭露一種新的三唑並[4,5-d]嘧啶化合物,包括其成分 、作為藥物的用途、以及製備之程序(乙證1說明書第1頁第1-2行,本院卷一第376頁)。 ⒊乙證1是否足以證明系爭專利一請求項1不具新穎性? ⑴所謂上位概念,指複數個技術特徵屬於同族或同類的總括概念,或複數個技術特徵具有某種共同性質的總括概念。發明包含以上位概念表現之技術特徵者,稱為上位概念發明。下位概念,係相對於上位概念表現為下位之具體概念。發明包含以下位概念表現之技術特徵者,稱為下位概念發明。若先前技術為下位概念發明,由於其內容已隱含或建議其所揭露之技術手段可以適用於其所屬之上位概念發明,故下位概念發明之公開會使其所屬之上位概念發明不具新穎性;然原則上,上位概念發明之公開並不影響下位概念發明之新穎性。 ⑵查乙證1揭露一種式(I)化合物(乙證1說明書第2頁第5-10行,本院卷一第377頁) ,且該R、R1、R2、R3、R4界定眾多可能,其中R1為C1-6烷基….等多種選擇,且該C1-6烷基可為1個或多個鹵原子取代(乙證1說明書第2頁第12-13行,本院卷一第377頁),R2為C3-8之環烷基,可為1個或多個苯基…等多種取代基所取代,該苯基亦可為1個或多個鹵原子所取代(乙證1第2頁第15-20行,本院卷一第377頁),R3及R4可1個為羥基,另1個為氫或羥基(乙證1第2頁第24行,本院卷一第377頁),R較佳可為OH、CH2OH、OCH2CH2OH(乙證1第4頁第29-30行)。此相 較於系爭專利一請求項1之式(I)化合物, R1為C3-5烷基,未取代或1個以上鹵原子取代,R2為苯基,其係未經取代或為1個以上氟原子取代,R3及R4均為羥基,R是XOH,其中X是CH2,OCH2CH2或一鍵,乙證1所揭露之式(I)化合物 顯然為系爭專利一請求項1式(I)化合物上 位概念,是以,乙證1上開揭露內容不足以證明系爭專利一請求項1不具新穎性。 ⒋乙證1是否足以證明系爭專利一請求項5不具新穎性? ⑴系爭專利一請求項5係請求項1之附屬項,進一步界定 9個特定結構之化合物,惟乙證1並未特定揭露該化 合物,乙證1尚難證明系爭專利一請求項5不具新穎 性。 ⑵被告公司雖主張:乙證1式(I)化合物,當R1為C3烷 基,R2可為C3環烷基經苯基取代,該苯基可 為2個氟原子取代,R3及R4均為羥基,R為OCH2CH2OH,即揭露系爭專利一請求項5之第3個 化合物云云。惟乙證1所揭露者為上開特定結構之上位概念,並未明確揭露上開特定結構 。況且,被告公司係自行由乙證1揭露之式(I)化合物上位概念範圍當中刻意選擇特定官能基,如從R1為C1-6烷基,選擇R1為C3,R2 為C3-8之環烷基,可為1個或多個苯基所取代,該苯基亦可為1個或多個鹵原子所取代,選擇R2可為C3環烷基經1個苯基取代,該苯基可為2個氟原子取代,R3及R4可1個為羥基,另1個為氫或羥基,選擇R3及R4均為羥基等,被 告公司顯係從多種上位取代基範圍選定特定 之取代基,再以此主張業已揭露系爭專利一 請求項5之第3個化合物,然乙證1並未明確揭露上開被告公司所設定之化合物,因此,乙 證1不足以證明系爭專利一請求項5不具新穎 性。 ⒌乙證1是否足以證明系爭專利一請求項12不具新穎性?系爭專利一請求項12係為一種用於治療或預防心肌梗 塞、血栓性中風、暫時性絕血侵害及/或周邊血管疾病之醫藥組合物,其中含有根據申請專利範圍第1至5項中任一項之化合物。而乙證1揭露「本發明化合物可與醫藥上可接受之稀釋劑、佐劑或載劑結合作為藥物組合 物施用」(乙證1說明書第13頁第33-35行,本院卷一 第388頁),又乙證1說明書第13頁第18-24行揭露「根據本發明,進一步提供根據本發明的化合物在製備用 於治療上述疾病的藥物中的用途。特別地,本發明的 化合物可用於治療心肌梗塞、血栓性中風、短暫性腦 缺血發作,周圍血管疾病和心絞痛,尤其是不穩定的 心絞痛」(本院卷一第388頁),可見乙證1揭露系爭 專利一請求項12所請用途界定之醫藥組合物的用途, 惟系爭專利一請求項12之醫藥組合物包含申請專利範 圍第1至5項中任一項之化合物,惟系爭專利一請求項1-5項之化合物均為乙證1所揭露之式(I)化合物之下 位概念,乙證1並未明確揭露該系爭專利一請求項1-5 項之化合物,均如前述,故乙證1並不足以證明系爭專利一請求項12不具新穎性。 ⒍乙證1是否足以證明系爭專利一請求項13不具新穎性?系爭專利一請求項13係為一種用於治療或預防不穩定 型或穩定型心絞痛之醫藥組成物,其中含有根據申請專利範圍第1至5項中任一項之化合物。惟該系爭專利一 請求項1-5項之化合物均為乙證1所揭露之式(I)化合物之下位概念,乙證1並未明確揭露該系爭專利一請求項1-5項之化合物,業如前述,故乙證1並不足以證明 系爭專利一請求項13不具新穎性。 ⒎綜上所述,乙證1並不足以證明系爭專利一請求項1、5、12、13不具新穎性。 ㈢乙證9 是否足以證明系爭專利一請求項1 違反93年7月1 日施行之專利法第31條第1 項規定(先申請原則)? ⒈按93年專利法第31條第1項規定「同一發明有二以上之專利申請案時,僅得就其最先申請者准予發明專利。 但後申請者所主張之優先權日早於先申請者之申請日 者,不在此限」。 ⒉查系爭專利一請求項1之一種式(I)化合物,結構如下 : 其中R1為C3-5烷基,未取代或1個以上鹵原子取代,R2為苯基,其係未經取代或為1個以上氟原子取代 ,R3及 R4均為羥基,R是XOH,其中X是CH2,OCH2CH2或一鍵。而乙證9請求項1之一種式(I)化 合物, 揭露R1為C1-6烷基…等多種選擇,R2為C1-8烷基或未經 取代或經1個苯基取代之環丙基,該苯基未經取 代或經1或2個選自鹵素原子….等眾多取代基所取 代,R3及R4獨立為氫或羥基,R為羥基-C1-6烷氧基…等多種選擇(乙證9第1239頁,本院卷二第83 頁),而「同一發明」之判斷準用新穎性判斷原則,故乙證9請求項1之式(I)化合物之範圍, 係屬系爭專利一請求項1之式(I)化合物的上位概念,因此,乙證9之請求項1與系爭專利一請求項1非屬同一發明,未違反93年專利法第31條第1項規定。 ⒊乙證9請求項2式(Ia)化合物,結構如下: 其中R1為C1-6烷基…等多種選擇,R2為C1-8烷基或未經 取代或經1個苯基取代之環丙基,該苯基未經取 代或經1或2個選自鹵素原子…等眾多取代基所取代,R3及R4獨立為氫或羥基,R為羥基-C1-6烷氧基….等多種選擇(乙證9第1240頁,本院卷二第8 4頁),可見乙證9請求項2之式(Ia)化合物之 範圍,亦屬系爭專利一請求項1之式(I)化合物的上位概念,因此,乙證9之請求項2與系爭專利一請求項1非屬同一發明,系爭專利一未違反93 年專利法第31條第1項規定。 ㈣系爭專利二請求項1是否違反103 年3 月24日施行之專利法第26條第2 項規定(為說明書所支持)? ⒈系爭專利二係於2007年08月10日提出申請,並於2015年 05月01日公告,故其是否有應撤銷之原因,應以系爭 專利二核准審定時所適用之103年1月22日修正公布,103年3月24日施行之專利法(下稱103年專利法)為斷。⒉系爭專利二之技術分析: ⑴本發明係關於醫藥組合物,且更特定言之係關於含有 式(I)化合物之醫藥組合物:式(I)化合物通常命名 為{1S-[1α,2α,3β(1S*,2R*),5β]}-3-(7-{[2-(3,4- 二氟苯基)環丙基]胺基}-5-(丙基硫基)-3H-1,2,3- 三唑並[4,5-d]嘧啶-3-基)-5-(2-羥基乙氧基)環戊 烷-1,2-二醇,且下文將被稱為'藥劑'(系爭專利二 說明書第5頁第2-7行,本院卷一第114頁)。 ⑵目前吾人已發現該藥劑之新穎醫藥組合物,其具有有 利之特性且解決了一或多個與該藥劑之調配物相關 之問題。於一第一態樣中,吾人已發現適合於口服 且大體上釋放所有藥劑之醫藥組合物。於一態樣中 ,該醫藥組合物釋放至少90%藥劑。於另一態樣中,該醫藥組合物釋放至少95%藥劑。於又一態樣中,該醫藥組合物釋放至少97%藥劑。因此,本發明為一種包括以下物質之醫藥組合物:藥劑;一或多種選自 甘露糖醇、山梨糖醇、二水合磷酸氫二鈣、無水磷 酸氫二鈣及磷酸三鈣或其混合物之填充劑;一或多 種選自羥丙基纖維素、褐藻酸、羧甲基纖維素鈉、 共聚乙烯吡咯酮及甲基纖維素或其混合物之黏合劑 ;一或多種選自乙醇酸澱粉鈉、交聯羧甲基纖維素 鈉及交聯聚乙烯吡咯酮或其混合物之崩解劑;及一 或多種潤滑劑(系爭專利二說明書第6頁第19行至第7頁第9行,本院卷一第115-116頁)。 ⑶系爭專利二申請專利範圍共計11項,其中請求項1為獨立項,其餘均為附屬項。而原告公司等起訴時主 張至少受侵害之系爭專利二請求項1(110年1月8日 民事起訴狀第12-14頁,本院卷一第25-27頁);又 原告公司等110年7月7日民事準備七狀增列系爭藥品至少落入系爭專利二請求項2-5(民事準備七狀第4-7頁,本院卷三第118-121頁);更稱系爭藥品亦有 高度可能落入系爭專利二請求項6-11之虞,並聲請 向食藥署調取系爭藥品查驗登記資料(民事準備七 狀第7-8頁,本院卷三第121-122頁)。因本院認並 無向食藥署調取系爭藥品查驗登記資料之必要(詳 後述),故僅先就原告公司等業已主張系爭藥品落 入之系爭專利二請求項1-5內容,詳列於下(本院卷一第124頁): ①請求項1:一種醫藥組合物,其包括:{1S-[1α,2α, 3β(1S*,2R*),5β]}-3-(7-{[2-(3,4-二氟苯基)環 丙基]胺基}-5-(丙基硫基)-3H-1,2,3-三唑並[4,5-d]嘧啶-3-基)-5-(2-羥基乙氧基)環戊烷-1,2-二醇;一或多種選自甘露糖醇、山梨糖醇、二水合 磷酸氫二鈣、無水磷酸氫二鈣及磷酸三鈣或其混 合物之填充劑;一或多種選自羥丙基纖維素、褐 藻酸、羧甲基纖維素鈉、共聚乙烯吡咯酮及甲基 纖維素或其混合物之黏合劑;一或多種選自乙醇 酸澱粉鈉、交聯羧甲基纖維素鈉及交聯聚乙烯吡 咯酮或其混合物之崩解劑;及一或多種潤滑劑。 ②請求項2:如請求項1之醫藥組合物,其中該填充劑 為甘露糖醇與二水合磷酸氫二鈣之混合物。 ③請求項3:如請求項2之醫藥組合物,其中該黏合劑 為羥丙基纖維素。 ④請求項4:如請求項2或3之醫藥組合物,其中該崩解劑為乙醇酸澱粉鈉。 ⑤請求項5:如請求項2或3之醫藥組合物,其中該潤滑劑係選自硬脂酸鎂及硬脂醯反丁烯二酸鈉。 ⒊系爭專利二請求項1並未違反103 年專利法第26條第2項規定: ⑴系爭專利二請求項1:「一種醫藥組合物,其包括:{ 1S-[1α,2α,3β(1S*,2R*),5β]}-3-(7-{[2-(3,4-二氟 苯基)環丙基]胺基}-5-(丙基硫基)-3H-1,2,3-三唑 並[4,5-d]嘧啶-3-基)-5-(2-羥基乙氧基)環戊烷-1,2-二醇;一或多種選自甘露糖醇、山梨糖醇、二水 合磷酸氫二鈣、無水磷酸氫二鈣及磷酸三鈣或其混 合物之填充劑;一或多種選自羥丙基纖維素、褐藻 酸、羧甲基纖維素鈉、共聚乙烯吡咯酮及甲基纖維 素或其混合物之黏合劑;一或多種選自乙醇酸澱粉 鈉、交聯羧甲基纖維素鈉及交聯聚乙烯吡咯酮或其 混合物之崩解劑;及一或多種潤滑劑」。而系爭專 利二說明書第6-7頁【發明內容】記載「發現適合口服且大體上釋放所有藥劑之醫藥組合物,...其中該醫藥組合物包括藥劑(活性成分),一或多種選自甘 露糖醇、山梨糖醇、二水合磷酸氫二鈣、無水磷酸 氫二鈣及磷酸三鈣或其混合物之填充劑;一或多種 選自羥丙基纖維素、褐藻酸、羧甲基纖維素鈉、共 聚乙烯吡咯酮及甲基纖維素或其混合物之黏合劑; 一或多種選自乙醇酸澱粉鈉、交聯羧甲基纖維素鈉 及交聯聚乙烯吡咯酮或其混合物之崩解劑;及一或 多種潤滑劑」等語(本院卷一第115至116頁),即 已揭露系爭專利二之發明在於發現包括上開賦形劑 之適合口服且大體上釋放所有藥劑之醫藥組合物, 亦即系爭專利二之說明書內容已記載系爭專利二請 求項1之對應內容,系爭專利二請求項1自可為系爭 專利二之說明書所支持。 ⑵再參酌系爭專利二說明書實例1使用藥劑(活性成分)、甘露糖醇(填充劑)、二水合磷酸氫二鈣(填充劑) 、羥丙基纖維素(黏合劑)、乙醇酸澱粉鈉(崩解劑) 、硬脂酸鎂(潤滑劑)製備壓縮錠劑(本院卷一第123頁),該實例1雖揭露以甘露糖醇及二水合磷酸氫二鈣兩種填充劑混合形式製備壓縮錠劑,而未揭露以 單獨填充劑形式製備壓縮錠劑,然參酌系爭專利二 說明書前開【發明內容】所載,已可獲致可使用「 一或多種選自甘露糖醇、山梨糖醇、二水合磷酸氫 二鈣、無水磷酸氫二鈣及磷酸三鈣或其混合物之填 充劑」用以製備醫藥組合物之技術概念,該發明所 屬技術領域中具有通常知識者,自當能利用一般例 行性試驗而使用單獨填充劑形式製備系爭專利二發 明之醫藥組合物,因此,系爭專利二請求項1係參酌申請時之通常知識,利用例行之實驗或分析方法, 可由系爭專利二說明書所合理預測或延伸之範圍, 系爭專利二請求項1可為系爭專利二說明書所支持。⑶被告公司雖主張:系爭專利二說明書並未揭露單一形 式填充劑之實施例,故系爭專利二請求項1「一選自甘露糖醇、山梨糖醇、二水合磷酸氫二鈣、無水磷 酸氫二鈣及磷酸三鈣」的單一填充劑敘述,未被說 明書支持云云(本院卷三第152頁)。查被告公司前開主張,無非基於2005年文獻(即乙證31,後變更 證據編號為乙證37,本院卷三第325至332頁)中指 出,使用Mannitol(甘露糖醇)可減少了二水合磷 酸氫二鈣處方的降解。從實驗數據可知,單獨:使 用二水合磷酸氫二鈣,其孔隙度較大、崩散時間較 長、溶離度較低。但若二水合磷酸氫二鈣和甘露醇 合併使用後,孔隙度減少、崩散時間較短,溶離度 較高,系爭專利二之發明若單獨使用「二水合磷酸 氫二鈣」相較於使用「二水合磷酸氫二鈣與甘露糖 醇」崩散時間較長,溶離度會較低,是以,系爭專 利二請求項1中若選擇僅單獨使用「二水合磷酸氫二鈣」作為填充劑,無法完成系爭專利二之發明目的 (口服且大體上釋放所有藥劑之醫藥組合物),且 系爭專利二說明書實例1揭露係併用「二水合磷酸氫二鈣與甘露糖醇」作為填充劑,應用於有效成分為 「{1S-[1α,2α,3β(1S*,2R*),5β]}-3-(7-{[2-(3,4- 二氟苯基)環丙基]胺基}-5-(丙基硫基)-3H-1,2,3- 三唑並[4,5-d]嘧啶-3-基)-5-(2-羥基乙氧基)環戊 烷-1,2-二醇」之錠劑製作,並未揭露單一填充劑之態樣,故系爭專利二請求項1之單一填充劑態樣無法為系爭專利二說明書所支持。惟乙證37摘要係揭露Acetylsalicylic acid(ASA)為有效成分與dicalcium phosphate dihydrate(二水合磷酸氫二鈣)為 基礎賦形劑之錠劑,於低溫及高濕度下不穩定,評 估使用trehalose dihydrate或mannitol(甘露糖醇)是否可以增加錠劑穩定性(本院卷三第325頁),且乙證37表2揭露含有ASA、二水合磷酸氫二鈣及甘 露糖醇之配方,相較於含有ASA及二水合磷酸氫二鈣之配方,具有短的崩散時間(即49分與168分)(本院卷三第328頁),然乙證37表2所使用之有效成分 為ASA,與系爭專利二發明不同,而所使用之賦形劑係針對不同有效成分所設計,可知所使用之賦形劑 影響有效成分釋放甚鉅,自無法將乙證37之結果與 系爭專利二之發明相互比擬。再者,乙證37僅比較 「二水合磷酸氫二鈣及甘露糖醇」與「二水合磷酸 氫二鈣」對於錠劑崩散時間之影響,並未比較系爭 專利二請求項1 醫藥組合物其他黏合劑、崩解劑及 潤滑劑對於釋放藥劑之影響,而由於系爭專利二發 明目的為「口服且大體上釋放所有藥劑之醫藥組合 物,至少釋放90%之藥劑,較佳甚至高於97%」可見系爭專利二之效果係本於系爭專利二請求項1 醫藥 組合物所界定之各種賦形劑,如:填充劑、黏合劑 、崩解劑及潤滑劑之「整體」效果,當無法因乙證37之前開內容,而認使用單一「二水合磷酸氫二鈣」將大幅降低系爭專利二之藥劑之釋放。甚而,縱使 如乙證37揭露使用單一「二水合磷酸氫二鈣」時, 錠劑崩散時間較長,亦不代表錠劑有效成份不能完 整釋放。因此,乙證37尚未足以證明系爭專利二請 求項1無法為系爭專利二說明書所支持,被告公司前開主張,難認有據。 ㈤乙證12是否足以證明系爭專利二請求項1 不具新穎性? ⒈乙證12之技術分析: ⑴2001年6月12日公開之第WO01/92262A1號專利案。公告日係早於系爭專利二優先權日(2006年8月21日),可作為系爭專利二之先前技術。 ⑵乙證12揭露本發明係關於一種化合物,特別是以結晶 或非結晶型式,進一步更關於醫藥組合物包含結晶 或非結晶型之化合物,及該結晶或非結晶型之化合 物的治療用途(乙證12第1頁第1-6行,本院卷二第108頁)。 ⒉查乙證12揭露該「{1S-[1α,2α,3β(1S*,2R*),5β]}-3-(7 -{[2-(3,4-二氟苯基)環丙基]胺基}-5-(丙基硫基)-3H-1,2,3-三唑並[4,5-d]嘧啶-3-基)-5-(2-羥基乙氧基)環戊烷-1,2-二醇」(乙證12說明書第3頁第4-6行,本 院卷二第110頁)。另揭露結晶形式及非結晶形式之式(I)化合物可混合一佐劑或一載劑,例如:甘露糖醇、山梨糖醇,可混合一黏合劑,如:聚乙烯吡咯酮,可混合一潤滑劑,如: 硬脂酸鎂(乙證12說明書第12頁第16-19行,本院卷二第119頁)。又乙證12說明書實例2錠劑I-III均含有交聯羧甲基纖維素鈉(Croscarmellose sodium)(本院卷二第128頁)。惟乙證12並未揭露該「交聯羧甲基纖維素鈉」作為崩解劑,且交聯羧甲基纖維 素鈉係揭露於於乙證12說明書實例2特定錠劑I-III配 方,係與lactose、Maize starch及Maize starch paste等成分併用,亦未揭露該交聯羧甲基纖維素鈉可與 上開乙證12所揭露之「佐劑或載劑」、「黏合劑」、 「潤滑劑」併用,是以,乙證12並未揭露系爭專利二 請求項1之全部技術特徵,乙證12不足以證明系爭專利二請求項1不具新穎性。 ⒊被告公司主張乙證18(後變更證據編號為乙證24)已揭 露「交聯羧甲基纖維素鈉」作為崩解劑之角色為通常 技術,故參酌乙證12及參酌當時之通常知識揭露,系 爭專利二請求項1確實不具新穎性等云云(本院卷三第144-145頁)。然所謂「一般知識」指該發明所屬技術領域中已知的知識,包括習知或普遍使用的資訊以及 教科書或工具書內所載之資訊,或從經驗法則所瞭解 的事項;「普通技能」指執行例行工作、實驗的普通 能力。而申請時之一般知識及普通技能則為「申請時 之通常知識」。然乙證24係為1991年發表於Journal of Pharmaceutical Sciences期刊之文獻,非屬教科書或工具書內所載之資訊,亦難謂習知或普遍使用的資 訊,是以,「交聯羧甲基纖維素鈉」作為崩解劑一事 ,應非屬申請時之通常知識,故該發明所屬技術領域 中具有通常知識者自無法僅參酌乙證12實例2之「交聯羧甲基纖維素鈉」內容,即可直接且無歧異認定該「 交聯羧甲基纖維素鈉」可作為崩解劑。被告公司之前 開主張,難認可採。 ㈥乙證12、13之組合是否足以證明系爭專利二請求項1 不具進步性? ⒈乙證13之技術分析: ⑴2003年9月4日公開之第US2003/0165563號專利案。公 告日早於系爭專利二優先權日(2006年8月21日),可作為系爭專利二之先前技術。 ⑵乙證13揭露關於阿齊黴素(azithromycin)之直接壓 製錠劑及製備方法(乙證13摘要第1-2行,本院卷二第143頁)。本案發明之醫藥組合物中稀釋劑可提供良好的相容性及流動性,其中有許多物質可作為稀 釋劑或填充劑,如甘露醣醇、山梨醣醇、二水合磷 酸氫二鈣、無水磷酸氫二鈣(乙證13第0097段第1-10行,本院卷二第149頁)。 ⒉乙證12揭露本發明係關於一種式(I)化合物(即為ticagr elor),特別是以結晶或非結晶型式,進一步揭露關於醫藥組合物包含結晶或非結晶型之化合物,及該結晶 或非結晶型之化合物的治療用途,業如前述。乙證 13則揭露關於阿齊黴素(azithromycin)之直接壓制 錠劑及製備方法,此發明醫藥組合物中稀釋劑可提供 良好的相容性及流動性,其中有許多物質可作為稀釋 劑或填充劑,如甘露醣醇、山梨醣醇、二水合磷酸氫 二鈣、無水磷酸氫二鈣,亦如前述。是以,乙證12及 乙證13均為醫藥領域之專利文獻,具有技術領域之關 連性,該發明所屬技術領域中具有通常知識者具有將 乙證12及乙證13組合之動機。 ⒊而系爭專利二請求項1係為一種醫藥組合物,其包括{1S -[1α,2α,3β(1S*,2R*),5β]}-3-(7-{[2-(3,4-二氟苯基 )環丙基]胺基}-5-(丙基硫基)-3H-1,2,3-三唑並[4,5-d]嘧啶-3-基)-5-(2-羥基乙氧基)環戊烷-1,2-二醇; 一或多種選自甘露糖醇、山梨糖醇、二水合磷酸氫二 鈣、無水磷酸氫二鈣及磷酸三鈣或其混合物之填充劑 ;一或多種選自羥丙基纖維素、褐藻酸、羧甲基纖維 素鈉、共聚乙烯吡咯酮及甲基纖維素或其混合物之黏 合劑;一或多種選自乙醇酸澱粉鈉、交聯羧甲基纖維 素鈉及交聯聚乙烯吡咯酮或其混合物之崩解劑;及一 或多種潤滑劑。而乙證12發明目的係評估式(I)化合物之結晶形式及非結晶形式是否對於藥品製備是可行的 ,且是否具有化學穩定性,製備成藥品後是否可儲存 適當期間且不會有物理化學特性的重要改變,如:吸濕性、溶解度等,乙證12說明書內容、實施例2等片段地揭露系爭專利二請求項1之大部分技術特徵,惟未揭露交聯羧甲基纖維素鈉係作為崩解劑,業如前述,而該 發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌上開乙證12 揭露內容,應可理解該乙證12對於製備藥品劑型,對 於活性成分外之賦形劑成分,僅為概略上之敘述,尚 查無具有任何技術上之目的。再者,從乙證12說明書 實例2錠劑I-III而論,該錠劑成分雖有「交聯羧甲基 纖維素鈉」,然該「交聯羧甲基纖維素鈉」尚難直接 且無歧異認定可作為崩解劑,業如前述,且與之搭配 的其他賦形劑成分為lactose、Maize starch及Maizestarch paste等,該發明所屬技術領域中具有通常知 識者亦無合理動機特別選定「交聯羧甲基纖維素鈉」 ,並與乙證12說明書揭露之「式(I)化合物」、「結晶形式及非結晶形式之式(I)化合物可混合一佐劑或一載劑,例如:乳糖、蔗糖、甘露糖醇、山梨糖醇、各種澱粉及纖維素衍生物,可混合一黏合劑,如:明膠、聚乙烯吡咯酮等,可混合一潤滑劑,如: 硬脂酸鎂」等載 體、黏合劑及潤滑劑併用以製備醫藥組成物。況系爭 專利二之發明目的係使用系爭專利二請求項1所界定之填充劑、黏合劑、崩解劑及潤滑劑所製備而成的醫藥 組合物具有口服且大體上釋放所有藥劑(活性成分)之 特性,較佳態樣為至少釋放95%至97%之藥劑,然乙證12並未教示針對系爭專利二所欲解決及達成之功效,而進行載劑、黏合劑等賦形劑之篩選,故該發明所屬技 術領域中具有通常知識者,參酌乙證12並無有合理動 機經一般例行性試驗輕易完成系爭專利二請求項1之發明。 ⒋至於乙證13係關於阿齊黴素(azithromycin)之直接壓 製錠劑及製備方法,因阿齊黴素不適合直接壓製而製 備成錠劑,是以,乙證13研究阿齊黴素多晶型態、溶 劑合物、水合物等型態及不同粒徑與不同負載劑量下 ,並評估其不同賦形劑搭配,研究所製得錠劑之硬度 及易碎性,此觀乙證13說明書自明(乙證13說明書第0032至0046、0145至0201段,本院卷二第146-147頁、第154頁)。而該發明所屬技術領域中具有通常知識者, 縱有動機同時參酌乙證12及乙證13,且乙證13明確揭 露甘露糖醇、山梨糖醇可作為填充劑(乙證13第0097段第1-7行,本院卷二第149頁),乙醇酸澱粉鈉(sodiumstarch glycolate)、交聯羧甲基纖維素鈉(croscarmellose sodium)可作為崩解劑(乙證13第0096段第1-6行,本院卷二第149頁),然因乙證12對於賦形劑成分並 無具有技術上之目的,而乙證13係就阿齊黴素之各種 型態及不同粒徑與負載劑量,搭配不同賦形劑以研究 所製錠劑之硬度及易碎性,兩引證所存之不同技術目 的,尚難引動該發明所屬技術領域具有通常知識者將 上開乙證13揭露之填充劑及崩解劑之技術內容應用於 乙證12之發明。故而,該發明所屬技術領域中具有通 常知識者參酌乙證12及乙證13之組合,並無法經一般 例行性試驗而輕易完成系爭專利二請求項1之發明,乙證12及乙證13之組合不足以證明系爭專利二請求項1不具進步性。 ㈦系爭藥品是否落入系爭專利二請求項1-5? ⒈按藥事法第75條第1 項規定:「藥物之標籤、仿單或包 裝,應依核准刊載左列事項:一、廠商名稱及地址。 二、品名及許可證字號。三、批號。四、製造日期及 有效期間或保存期限。五、主要成分含量、用量及用 法。六、主治效能、性能或適應症。七、副作用、禁 忌及其他注意事項。八、其他依規定應刊載事項。」 、藥品查驗登記審查準則第20條第1項第7款則規定: 「藥品之標籤、仿單、包裝,應符合本法第75條規定 ,依中央衛生主管機關核准事項刊載。其擬製與刊載 之方式及內容,應符合下列規定,且其字體應易於辨 識:...七、仿單記載事項以不超出主治效能及主要成分之藥理範圍為原則,....」,而本件為西藥專利連 結制度所生之訴訟,並非審理評斷被告公司業已侵害 系爭專利一、二之行為,而係預先審度被告公司申請 藥品查驗登記之「系爭藥品」是否落入系爭專利一、 二範圍,以提前釐清系爭藥品之專利侵權爭議,而藥 品仿單既應符合前開規定,且系爭藥品仿單記載內容 ,係檢送至衛生主管機關的評估及確認,刊載有關藥 品之療效及安全性資料,自得以系爭藥品仿單所載內 容以為系爭藥品是否落入系爭專利二之判斷。 ⒉系爭藥品為專利藥品之學名藥,而依據藥品查驗登記審 查準則第4條第2款規定,所謂「學名藥」指與國內已 核准之藥品具同成分、同劑型、同劑量、同療效之製 劑,故系爭藥品之活性成分應與專利藥品相同,該活 性成分為Ticagrelor,且每顆錠劑含有90mg,被告公 司關於此情亦不爭執。又系爭藥品之【賦形劑】為 Mannitol、Microcrystalline cellulose、Hydroxypropylcellulose-L、Low-substituted Hydroxypropylcellulose、Magnesium Stearate、Opadry Yellow、T alc,有系爭藥品仿單在卷可參(本院卷二第28頁),而被告公司向食藥署申請藥品查驗登記檢附資料所記 載之賦形劑種類確如上開所載內容,亦據食藥署110年5月19日FDA藥字第1100016147號函覆在卷(本院卷二 第547頁),故系爭藥品之賦形劑為Mannitol、Microcrystalline cellulose、Hydroxypropylcellulose-L 、Low-substituted Hydroxypropylcellulose、Magnesium Stearate、Opadry Yellow、Talc,應堪認定。 又系爭藥品之【適應症】為Ticagrelor與Aspirin併用,可減少急性冠心症(ACS)患者或有心肌梗塞(MI)病史合併有高風險發生動脈血栓事件患者之栓塞性心 血管事件的發生率。對於ACS患者的治療,與Clopidogrel相比,Ticagrelor可以降低心血管死亡、心肌梗塞發生率,於中風事件上,兩者並無差異;對於接受經 皮冠狀動脈介入治療者,Ticagrelor亦可減少支架栓 塞的發生。【用法.用量】急性冠心症:Ticagrelor的 預載劑量(loading dose)為單劑180mg(兩顆90mg錠劑),接著每次90mg,每日兩次,建議治療持續12個 月,除非臨床上有需要停藥。心肌梗塞病史:Ticagrelor 60mg每日兩次建議在有一年以上MI病史合併有高 風險發生動脈血栓事件的病人需要延長治療時使用。 均有系爭藥品仿單在卷可參(本院卷二第273頁)。 ⒊系爭專利二請求項1所請一種醫藥組合物,除包括{1S-[ 1α,2α,3β(1S*,2R*),5β]}-3-(7-{[2-(3,4-二氟苯基) 環丙基]胺基}-5-(丙基硫基)-3H-1,2,3-三唑並[4,5-d]嘧啶-3-基)-5-(2-羥基乙氧基)環戊烷-1,2-二醇之外,尚包括填充劑、黏合劑、崩解劑及潤滑劑,就填充 劑部分,填充劑選項可為「一或多種選自甘露糖醇、 山梨糖醇、二水合磷酸氫二鈣、無水磷酸氫二鈣及磷 酸三鈣或其混合物之填充劑」。而系爭專利二請求項1之記載形式係「一種醫藥組合物,其包括:… 一或多種選自…之填充劑;…」,由於「包括」屬開放式連接 詞,故解讀上並不排除系爭專利二請求項1之一種醫藥組合物包括「未記載之成份」,自屬當然。然「微晶 纖維素」是否因原告瑞典商阿斯特捷利康公司於申復 說明書記載內容而排除於此一請求項之範圍,業據被 告公司主張在卷(本院卷一第366-368頁),就此自應先予判斷。按用於解釋請求項之內部證據包括專利案 之說明書、申請專利範圍、圖式及申請歷史檔案。另 包括相關案件(如分割案之母案、主張優先權之基礎案、國外對應申請案等)及其申請歷史檔案。而申請歷史檔案係指專利案自申請專利至專利權維護過程中,於 專利申請時之說明書、申請專利範圍及圖式以外的文 件檔案,例如外文說明書、申請專利、舉發或行政救 濟階段之補充、修正文件、更正文件、申復書、面詢 紀錄、答辯書、理由書或其他相關文件等。專利案自 申請專利至專利權維護過程中,專利申請人或專利權 人為了克服審查意見或舉發理由而對請求項之用語或 技術特徵作出限縮性解釋時,則該申請歷史檔案亦可 作為解釋請求項之依據。查原告瑞典商阿斯特捷利康 公司於專利審查階段所提申復說明書第3-4頁記載「上述配方(配方1)之目標在於提供臨床研究之材料,其顯示可接受之體外溶解度及穩定性。然而配方1之製造方法獲得令人失望之低產率,多變之粒徑分布,且壓 錠性質差。因此,配方1僅適用於小規模之臨床試驗(第I/IIA期臨床試驗),而不能用於生產第IIb期臨床 試驗所需之大量錠劑(批次數量通常超過10000錠者)。為了解決此一問題,新的錠劑配方開發因應而生。 在臨床試驗階段改變配方之重點在於:(1)根據查驗標準,改變前後之配方之生物可利用性並無差異,否 則必須進行生物等效性(BE)之研究,(2)改善製造方法及穩定性,以使任何新錠劑成為具有潛力之商業 產品之配方,並能大規模地製造,(3)所有賦形劑必須為全球查驗機關所接受可施用於人類者。在2003年 時,由於傳染海綿狀腦病(TSE)/牛海綿狀腦病(BSE)(俗稱狂牛病)之盛行,任何動物性賦形劑之使用 成為不受歡迎者,因此希望將乳糖(其為一種動物性 賦形劑)取代。甘露醣醇及磷酸氫鈣之組合則被選用 為替代乳糖和微晶纖維素之可溶性填料,其他賦形劑 且維持不變。此種新開發之配方(配方2)如下:實驗研究顯示,相較於先前配方,配方2具有優異性質,且適合用於大量生產作為後續第III期之臨床試驗。」等語(甲證12之申復說明書,本院卷一第206-207頁)。是以,該發明所屬技術領域中具有通常知識者可理解 配方1及配方2之差異僅在於填充劑【即配方1(填充劑):乳糖和微晶纖維素;配方2(填充劑):甘露醣醇及磷酸氫鈣】,且原告瑞典商阿斯特捷利康公司表示 配方1之製造方法獲得令人失望之低產率,多變之粒徑分布,且壓錠性質差,可獲致其於系爭專利二所不欲 使用之填充劑係為「乳糖與微晶纖維素」之組合,並 非排除微晶纖維素作為填充劑之使用。故綜觀上開申 復說明書所載內容,原告瑞典商阿斯特捷利康公司並 未有排除微晶纖維素作為填充劑的真意,準此,系爭 專利二請求項1範圍解釋上應可包含「微晶纖維素」。被告公司主張由上開申復說明書所載內容可知原告瑞 典商阿斯特捷利康公司業已明確將微晶纖維素排除於 系爭專利二請求項1之範圍云云,難認可採。 ⒋查系爭專利二說明書第6頁第4-10行揭露「本發明之醫藥組合物適合於口服。適用於口服之醫藥組合物所需 之品質之一為生物可用性。藥物之生物可用性係以未 變化之形式達到體循環之所投劑量的相對量。因此, 生物可用性於測定作用位置處之治療活性濃度方面係 重要的。自調配物之藥物釋放與該調配物之穩定性均 將影響其生物可用性。因此,藥物調配物應大體上釋 放所有藥物係重要的。」(本院卷一第115頁),第6 頁第19-22行揭露「目前吾人已發現該藥劑之新穎醫藥組合物,其具有有利之特性且解決了一或多個與該藥 劑之調配物相關之問題。於一第一態樣中,吾人已發 現適合於口服且大體上釋放所有藥劑之醫藥組合物。 」(本院卷一第115頁),第7頁第1-9行則揭露「因此,本發明為一種包括以下物質之醫藥組合物:藥劑; 一或多種選自甘露糖醇、山梨糖醇、二水合磷酸氫二 鈣、無水磷酸氫二鈣及磷酸三鈣或其混合物之填充劑 ;一或多種選自羥丙基纖維素、褐藻酸、羧甲基纖維 素鈉、共聚乙烯吡咯酮及甲基纖維素或其混合物之黏 合劑;一或多種選自乙醇酸澱粉鈉、交聯羧甲基纖維 素鈉及交聯聚乙烯吡咯酮或其混合物之崩解劑;及一 或多種潤滑劑。」(本院卷一第116頁)。是以,該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌上開系爭專利 二說明書內容,可理解系爭專利二之發明所欲解決之 問題在於提供具有良好生物可用性之口服醫藥組合物 ,而該口服醫藥組合物對於所包含之活性成分的釋放 將影響生物可用性,且該項技術者亦可理解口服醫藥 組合物之配方影響口服醫藥組合物釋放甚鉅,因此, 系爭專利二說明書更揭露適合用於具有良好生物可用 性之口服醫藥組合物的賦形劑,如填充劑、黏合劑、 崩解劑及潤滑劑。由於系爭專利二請求項1所界定之填充劑、黏合劑、崩解劑及潤滑劑,均會影響「{1S-[1α ,2α,3β(1S*,2R*),5β]}-3-(7-{[2-(3,4-二氟苯基)環 丙基]胺基}-5-(丙基硫基)-3H-1,2,3-三唑並[4,5-d] 嘧啶-3-基)-5-(2-羥基乙氧基)環戊烷-1,2-二醇」之 釋放及進入人體之生物可用性,故判斷系爭藥品是否 落入系爭專利二請求項1之專利權範圍而解析系爭專利二請求項1技術特徵時,應將系爭專利二請求項1之「{1S-[1α,2α,3β(1S*,2R*),5β]}-3-(7-{[2-(3,4-二氟苯 基)環丙基]胺基}-5-(丙基硫基)-3H-1,2,3-三唑並[4,5-d]嘧啶-3-基)-5-(2-羥基乙氧基)環戊烷-1,2-二醇 」及「填充劑、黏合劑、崩解劑及潤滑劑」列為同一 技術特徵以為文義或均等侵權之比對。 ⒌系爭藥品為專利藥品之學名藥,故其劑型(錠劑)及活 性成分(ticagrelor)相同,而該ticagrelor即為「{1S-[1α,2α,3β (1S*,2R*),5β]}-3-(7-{[2-(3,4-二氟 苯基)環丙基]胺基}-5-(丙基硫基)-3H-1,2,3-三唑並[4,5-d]嘧啶-3-基)-5-(2-羥基乙氧基)環戊烷-1,2-二 醇」,此據被告公司為P4聲明而提出專利比對說明即 不爭執(本院卷一第167頁),又被告公司為P4聲明所 提之專利比對說明更自承系爭藥品包含有甘露醇及微 晶纖維素(作為填充劑)、羥丙基纖維素(作為黏合 劑)、硬脂酸鎂(作為潤滑劑)(本院卷一第167頁),均相同於系爭專利二請求項1中填充劑、黏合劑、潤滑劑之文義範圍,然系爭藥品係使用「低取代羥丙基 纖維素」作為崩解劑,並不同於系爭專利二請求項1中崩解劑範圍,故系爭藥品無法為系爭專利二請求項1之文義讀取。 ⒍按「均等論」係基於保障專利權人之利益的立場,避免 他人僅就專利請求項的技術手段稍作非實質之改變, 即規避專利侵權的責任。由於專利權範圍係以請求項 為準,惟欲於請求項以文字精確、完整描述申請專利 之發明,有其先天上無法克服之困難,因此,為彌補 請求項的語言侷限性,專利權範圍非僅限於請求項界 定之範圍(文義範圍),而得適度擴大至與請求項界定 之範圍為均等的範圍(均等範圍)。判斷被控侵權對象 是否適用均等論,即判斷被控侵權對象與專利之請求 項的差異是否為非實質的,若二者之間具有實質差異 ,則不適用均等論,應判斷被控侵權對象不構成均等 侵權。反之,若二者之間不具實質差異,且無均等論 之限制事項時,則適用均等論,應判斷被控侵權對象 構成均等侵權。 ⒎查系爭專利二之發明所欲解決之問題,在於使包含有「 {1S-[1α,2α,3β(1S*,2R*),5β]}-3-(7-{[2-(3,4-二氟 苯基)環丙基]胺基}-5-(丙基硫基)-3H-1,2,3-三唑並[4,5-d]嘧啶-3-基)-5-(2-羥基乙氧基)環戊烷-1,2-二 醇」活性成分之口服醫藥組合物能夠大體上釋放該活 性成分,進而具有適當且良好的生物可用性,且該口 服醫藥組合物之釋放特性係由系爭專利二請求項1所界定之填充劑、黏合劑、崩解劑及潤滑劑「整體」所產 生之效果,業如前述。而系爭藥品係屬涵蓋於系爭專 利二請求項1範圍之專利藥品的學名藥,則須於生物可用性(即藥品有效成分由製劑中吸收進入全身血液循 環或作用部位之速率與程度之指標)試驗中證明具有 與專利藥品有生體相等性,系爭藥品於申請藥品查驗 登記時方能引用專利藥品之臨床試驗數據。是以,就 該發明所屬技術領域中具有通常知識者可理解系爭藥 品亦是利用特定賦形劑配方,包括填充劑(甘露醇及 微晶纖維素)、黏合劑(羥丙基纖維素)、崩解劑( 低取代羥丙基纖維素)及潤滑劑(硬脂酸鎂),而使 得系爭藥品與專利藥品具有生體相等性。又系爭藥品 所使用之填充劑、黏合劑、崩解劑及潤滑劑種類相較 於系爭專利二請求項1所界定者,其差異僅在於崩解劑之不同,亦如上述,系爭藥品使用之崩解劑為「低取 代羥丙基纖維素」,系爭專利二請求項1所界定之崩解劑為一或多種選自乙醇酸澱粉鈉、交聯羧甲基纖維素 鈉及交聯聚乙烯吡咯酮或其混合物之崩解劑,且乙醇 酸澱粉鈉(sodium starch glycolate)、交聯羧甲基纖維素鈉(croscamellose sodium)及交聯聚乙烯吡 咯酮(crospovidone)與低取代羥丙基纖維素均屬「 超級崩解劑(super disintegrants)」,此觀甲證13第502頁表2自明(本院卷一第257頁),由甲證13第501頁「super disintegrants」段落揭露超級崩解劑作 用方式為吸收水分而膨脹,藉由膨脹的壓力向外或輻 射狀施壓,使錠劑破裂,或因而吸收水分使顆粒的體 積大幅增加而促使錠劑崩解一事(本院卷一第256頁),該發明所屬技術領域中具有通常知識者可輕易完成 系爭藥品與系爭專利二請求項1之崩解劑之差異,是以,該發明所屬技術領域中具有通常知識者可理解系爭 藥品使用「填充劑、黏合劑、崩解劑及潤滑劑」之「 方式」,與系爭專利二請求項1實質相同,且同樣係執行產生適當且良好生物可用性之實質相同之「功能」 。惟系爭藥品使用填充劑(甘露醇及微晶纖維素)、 黏合劑(羥丙基纖維素)、崩解劑(低取代羥丙基纖 維素)及潤滑劑(硬脂酸鎂)之配方,該配方整體可 使得系爭藥品於60℃及相對濕度80%存放2週後,仍可維 持與剛出廠之系爭藥品幾乎相同之溶離率(參乙證8不同配方組成對於藥錠安定性溶離曲線的影響,本院卷 一第652-654頁),由於溶離度試驗可觀察並評估藥錠之溶離方式,通常包括有錠劑表面與溶媒接觸,藥物 分子溶進入溶劑,而當溶媒滲透進入錠劑,產生潤濕 作用時,錠劑便會開始崩散,錠劑崩散成小塊狀後, 因接觸表面積增加,溶離速度大幅增加,小塊藥錠在 脫凝集後可使得溶離速率更快等現象,係為評估生物 可用性之重要指標,故相同溶離率曲線一定程度上可 以反應相同生體相等性,因此,該項技術者從系爭藥 品之溶離曲線結果,可合理預期高溫高濕環境下儲存 ,並不會顯著影響系爭藥品之生物可用性且可強化存 放安定性等抗濕熱特徵,以避免出廠後的存放環境過 度妨害藥品有效成分釋放,意謂系爭藥品經由醫師處 方再由專業藥師調劑予病患且由病患自行攜回住家服 用並存放,由於病患各自存放藥品習慣不同,當有病 患將系爭藥品存放於不適於系爭藥品存放之環境,如 高溫高濕的環境,基於乙證8內容,即可理解及推知系爭藥品對抗非一般適合藥品存放之高溫高濕的環境仍 維持有初始出廠之溶離率,亦可合理推衍具有與出廠 時之相同生物可用性,可避免因病患存放藥品之不注 意,導致治療效果有所減損,相較於系爭專利二請求 項1之醫藥組合物(以專利藥品為例)於60℃及相對濕度80%存放2週後其0-30分鐘溶離曲線對比剛出廠之0-3 0分鐘溶離曲線有「顯著落差」,兩者生物可用性可能有顯著不同,進而造成兩者可能不具生體相等性,即 專利藥品對抗高溫高濕環境下,易改變其溶離率,可 合理預期體內吸收之改變而影響活性成分吸收,甚至 影響治療效果。因此,依據前開溶離率結果可知系爭 藥品非為發明所屬技術領域中具有通常知識者本於系 爭專利二即可輕易完成,代表系爭藥品促進良好生物 可用性之結果,顯優於系爭專利二請求項1所界定之一種醫藥組合物,非屬實質相同之「結果」,綜上,系 爭藥品與系爭專利二請求項1之技術特徵並非均等。 ⒏又系爭專利二請求項1與系爭藥品之對應技術特徵差異僅在於,系爭藥品使用「低取代羥丙基纖維素」作為 崩解劑,進而與系爭藥品中填充劑(甘露醇及微晶纖 維素)、黏合劑(羥丙基纖維素)、及潤滑劑(硬脂 酸鎂),其「整體」可使得系爭藥品60℃及相對濕度80 %環境下存放2週後,活性成分(Ticagrelor)仍可維持與剛出廠之系爭藥品幾乎相同之溶離率,是以,該 項技術者可合理預期60℃及相對濕度80%環境(高溫高 濕環境)下存放2週後的系爭藥品與剛出廠的系爭藥品具有相同的生物可用性,兩者亦具有生體相等性,預 期可長期儲存,避免出廠後的存放環境過度妨害藥品 有效成分釋放;反之,系爭專利二請求項1之醫藥組合物(以專利藥品為例)於60℃及相對濕度80%存放2週後 其0-30分鐘溶離曲線對比剛出廠之0-30分鐘溶離曲線 有顯著落差,兩者生物可用性可能有顯著不同,進而 造成兩者可能不具生體相等性,即謂專利藥品對抗高 溫高濕環境下,易改變其溶離率,可合理預期體內吸 收之改變而影響活性成分吸收,甚至影響治療效果。 準此,雖然甲證13第502頁表2揭露乙醇酸澱粉鈉(sodium starch glycolate)、交聯羧甲基纖維素鈉(croscamellosesodium)及交聯聚乙烯吡咯酮(crospovidone)與低取代羥丙基纖維素均屬「超級崩解劑(super disintegrants)」,惟系爭藥品中使用「低取代羥丙基纖維素」作為崩解劑,搭配系爭藥品之填充劑( 甘露醇及微晶纖維素)、黏合劑(羥丙基纖維素)、 及潤滑劑(硬脂酸鎂),該系爭藥品配方「整體」所 產生之強化存放安定性抗濕熱特徵,以避免出廠後的 存放環境過度妨害藥品有效成分的釋放之效果,顯有 益於良好生物可用性之維持,非為該發明所屬技術領 域中具有通常知識者於系爭藥品研發時已知,且系爭 專利二請求項1之崩解劑與系爭藥品「低取代羥丙基纖維素」並無法產生實質相同的功能,原告瑞典商阿斯 特捷利康公司主張以「無實質差異法」可判斷系爭藥 品落入系爭專利二請求項1之均等範圍云云,難認可採。 ⒐原告公司等雖主張:學名藥廠因引用原開發藥廠所進行 昂貴且費時之臨床試驗,而免於支出高額研發費用成 本,並於申請查驗登記時宣稱所申請之學名藥與原開 發藥廠之新藥具有生體相等性,故BA/BE、溶離試驗皆適用於本件均等論比對,因而系爭藥品落入系爭專利 二發明之均等範圍等云云(110年9月27日簡報第26-28頁,本院卷四第58-60頁)。然以「三部測試法」為「均等」與否之判斷時,所謂「功能」及「結果」,係 指對應之「方式」在整個發明中所執行之作用及得到 之效果,二者應結合系爭專利說明書、圖式記載的內 容及被控侵權對象之技術原理予以判斷。經參酌系爭 專利二說明書之第6頁第4-10行發明內容揭露「本發明之醫藥組合物適合於口服。適用於口服之醫藥組合物 所需之品質之一為生物可用性。藥物之生物可用性係 以未變化之形式達到體循環之所投劑量的相對量。因 此,生物可用性於測定作用位置處之治療活性濃度方 面係重要的。自調配物之藥物釋放與該調配物之穩定 性均將影響其生物可用性。因此,藥物調配物應大體 上釋放所有藥物係重要的。」(本院卷一第115頁),該發明所屬技術領域中具有通常知識者可知系爭專利 二之發明著重在「口服藥物調配物可大體上釋放,進 而使得病患體內具有藥物的良好生物可用性」。故以 三部測試法判斷系爭藥品是否落入系爭專利二之請求 項1均等範圍時,考量系爭藥品與系爭專利二請求項1 是否具有實質相同之「結果」時,自當依據系爭專利 二之發明內容,即是否具有「口服藥物調配物可大體 上釋放,進而使得病患體內具有藥物的良好生物可用 性」之效果作為考量,該專利藥品與系爭藥品之BA/BE溶離試驗雖應納入均等論比對考量,惟應視為是否具 有該「口服藥物調配物可大體上釋放,進而使得病患 體內具有藥物的良好生物可用性」效果之參考依據之 一,但不必然系爭藥品與專利藥品本質上具有相似或 相同之BA/BE溶離試驗,即率斷認定系爭藥品落入系爭專利二請求項1之均等範圍,仍應回歸系爭藥品與系爭專利二之發明進行均等論比對,若系爭藥品對系爭專 利二之發明內容進行技術增進之研究或技術迴避,且 獲致具有與系爭專利二之發明有顯著區別,系爭藥品 自不應認為落入系爭專利二請求項1之均等範圍。同樣地,使用無實質差異測試法進行系爭藥品與系爭專利 二請求項1之對應技術特徵的置換所產生功能是否為實質相同之比對時,基於系爭專利二發明之本質,並不 應僅侷限於判斷BA/BE溶離試驗是否相同,應視系爭藥品個案上是否有針對系爭專利二之發明進行技術研發 或迴避而有所增進,而作整體考量,原告公司等前開 僅著眼於BA/BE、溶離試驗以為均等比對之主張,應不足採。 ⒑因系爭藥品並未落入系爭專利二請求項1之文義或均等範圍,業如前述,故被告公司關於以「先前技術阻卻 」、「申請歷史禁反言」而主張系爭藥品不落入系爭 專利二請求項1之均等範圍之抗辯,自無論述之必要。另系爭專利二請求項2之填充劑為甘露糖醇與二水合磷酸氫二鈣之混合物,而系爭藥品仿單所載賦形劑並無 二水合磷酸氫二鈣,業如前述,故系爭藥品無法為系 爭專利二請求項2文義讀取;又系爭專利二請求項2係 為系爭專利二請求項1之附屬項,其進一步界定所請醫藥組合物之填充劑為「甘露糖醇與二水合磷酸氫二鈣 之混合物」,既然系爭藥品未落入系爭專利二請求項1之均等範圍,系爭藥品自未落入系爭專利二請求項2之均等範圍。系爭專利二請求項3為請求項2之附屬項, 自包含請求項2之全部技術特徵,而系爭藥品無法為系爭專利二請求項2所文義讀取,業如前述,系爭藥品自無法為系爭專利二請求項3所文義讀取;又系爭專利二請求項3係為系爭專利二請求項2之附屬項,其進一步 界定所請醫藥組合物之黏合劑為「羥丙基纖維素」, 既然系爭藥品未落入系爭專利二請求項2之均等範圍,系爭藥品自未落入系爭專利二請求項3之均等範圍。系爭專利二請求項4界定崩解劑為乙醇酸澱粉鈉,而系爭藥品係以低取代羥丙基纖維素作為崩解劑,仿單並未 有乙醇酸澱粉鈉成分,均如前述,故系爭藥品無法為 系爭專利二請求項4文義讀取;又系爭專利二請求項4 為系爭專利二請求項2或3之附屬項,並進一步界定所 請醫藥組合物之崩解劑為「乙醇酸澱粉鈉」,既然系 爭藥品未落入系爭專利二請求項2或3之均等範圍,自 然未落入系爭專利二請求項4之均等範圍。系爭專利二請求項5係為請求項2或3之附屬項,自包含請求項2或3之全部技術特徵,且請求項3亦為請求項2之附屬項, 故系爭專利二請求項5包含請求項2進一步界定之「填 充劑為甘露醣醇與二水合磷酸氫二鈣之混合物」,而 系爭藥品係使用甘露醇及微晶纖維素作為填充劑,業 如前述,故縱系爭藥品係使用硬脂酸鎂作為潤滑劑, 系爭藥品仍無法為系爭專利二之請求項5所文義讀取;又系爭專利二請求項5為系爭專利二請求項2或3之附屬項,其進一步界定所請醫藥組合物之潤滑劑係選自「 硬脂酸鎂及硬脂醯反丁烯二酸鈉」,既然系爭藥品未 落入系爭專利二請求項2或3之均等範圍,自然未落入 系爭專利二請求項5之均等範圍。是以,本件原告公司等主張系爭藥品落入系爭專利二請求項1至5之文義或 均等範圍云云,均難認有據。 ㈧原告公司等以專利法第96條第1 項後段之侵害防止或民法 第767 條之侵害防止為據,為本件訴之聲明之請求,是 否有理由? ⒈按專利法第96條第1 項後段規定「有侵害之虞」,係侵 害雖未發生,然就現在既存之危險狀況加以判斷,其 專利權有被侵害之可能,而有事先加以防範之必要, 但不以侵害曾一度發生,而有繼續被侵害之虞為必要 。查我國西藥專利連結制度於108 年8 月20日施行, 訴外人臺灣阿斯特捷利康股份有限公司依法提報專利 藥品對應之系爭專利一及系爭專利二,被告公司向食 藥署申請系爭藥品許可證時,並依藥事法第48條之9 第4 款規定為「該新藥對應之專利權應撤銷,或申請 藥品許可證之學名藥未侵害該新藥對應之專利權」之 聲明,惟原告公司等(即系爭專利一、二之專利權人 )接獲被告公司通知及檢視被告公司聲明之理由及檢 附之證據後,認系爭藥品仍有侵害系爭專利一、二之 虞,而提起本件訴訟,故本件為兩造因應西藥專利連 結制度為預先釐清系爭藥品侵權爭議而開啟之訴訟。 ⒉而食藥署因接獲原告公司等關於提起本件訴訟之通知, 現依藥事法第48條之13第2 項規定,暫停核發藥品許 可證,暫停期限為12個月,將於110 年11月26日屆至 ,而前開暫停核發藥品許可證並不影響食藥署就系爭 藥品查驗登記進行審查,系爭藥品目前更經食藥署完 成學名藥藥品許可證之審查程序,並由食藥署依藥事 法第48條之15第1 項規定,於110 年6 月28日以衛授 食字第1100020105號函通知被告公司,有該函影本在 卷可參(本院卷三第397-398 頁),故被告公司依法 應於系爭藥品製造之前通過之藥品許可證之審查,已 經主管機關完成,待前開暫停核發藥品許可證期間屆 滿,食藥署即將發給系爭藥品許可證。被告公司更得 依藥事法第48條之15第2 項規定,向衛生福利部中央 健康保險署申請藥品收載及支付價格核價,僅係不得 於食藥署核發藥品許可證前為系爭藥品之製造。又被 告公司於本件審理程序,終至言詞辯論終結,始終主 張系爭藥品並未落入系爭專利二請求項1至5之文義或 均等範圍、亦無落入系爭專利二請求項6至11文義或均等範圍之可能,系爭專利二請求項1應予撤銷,據以延長系爭專利一專利權期間之請求項1、5、12、13應予 撤銷,可見經本件兩造針對前開爭點多次攻防後,被 告公司仍堅持未來系爭藥品上市將落實符合專利法第58條規定「實施」專利權之作為,並不會侵害原告公司等擁有之系爭專利一專利權期間延長之範圍及系爭專 利二。故縱目前被告公司係就系爭藥品向中央主管機 關聲請藥品查驗登記,尚未有足以評價為符合專利法 第58條第2 項規定之發明「實施」之作為而侵害系爭 專利一專利權期間延長之範圍及系爭專利二,然綜觀 本件為兩造因應藥事法專利連結制度開啟之訴訟,被 告公司就系爭藥品之製造,業經中央主管機關完成學 名藥藥品許可證之審查流程,暫停藥品許可證期間即 將於110 年11月26日屆滿,被告公司仍堅稱系爭藥品 並無侵害系爭專利一專利權期間延長之範圍及系爭專 利二之疑慮等情,可見被告公司於未有主管機關禁止 或司法裁判限制之情況下,自有可能於取得藥品許可 證後,進行主管機關依學名藥藥品許可證准許之製造 作為,而系爭藥品落入系爭專利一專利權期間延長之 範圍,據以為系爭專利一專利權期間延長範圍之請求 項1、5、12、13,並無法因本件被告公司之主張而認 應予撤銷,自可認存有系爭專利一專利權期間延長之 範圍被侵害之可能,而有事先加以防範之必要。另本 院雖認系爭專利一請求項3、4、6、7、9、11亦得據以為系爭專利一專利權期間延長之範圍,然系爭專利一 請求項1、5、12、13既無法因被告公司主張而認應予 撤銷,則系爭專利一請求項3、4、6、7、9、11是否得因被告公司之主張而認應予撤銷乙節,對於系爭專利 一專利權期間延長之範圍得否存在之認定並無影響, 自無多予論述之必要,附此敘明。 ⒊又本件原告公司雖訴請為:「被告不得製造、為販賣之 要約、販賣系爭藥品」之訴之聲明,然系爭藥品為被 告公司自行製造,由被告公司向食藥署申請為系爭藥 品製造之藥品許可證,未有其他佐證顯示被告公司有 為其他行為之舉措,目前可認被告公司未來於系爭專 利一專利權期間延長之範圍,可能落實侵害系爭專利 一專利權期間延長範圍之作為,應係製造系爭藥品。 至於其他該當發明「實施」之行為(即為販賣之要約 、販賣系爭藥品),若被告公司日後確實為之,自於 其實際作為時,構成對於系爭專利一專利權期間延長 之權利範圍之侵害,然本件係因有侵害之虞而提前防 止日後侵害風險,對於足以防止風險確實發生之准許 訴求範圍自不應過廣,應以具有防範必要及足以防範 之禁止作為即足,若無佐證顯示有侵害風險存在之作 為,均不應准許請求而予以禁止之。原告英商阿斯特 捷利康公司雖主張:專利權之禁止範圍本就包括販賣 之要約、販賣,而禁止被告公司就系爭藥品為販賣之 要約或販賣,對被告公司並無不利,若鈞院僅禁止被 告公司不得製造系爭藥品,則被告公司大可於專利權 到期之前,先為販賣之要約或販賣,僅需把出貨日期 壓在專利權到期之後,被告公司這樣的行為當然會對 專利權造成侵害風險等語(本院卷四第29頁)。被告 公司則稱:僅需禁止製造即可達風險防止之目的等語 (本院卷四第29頁)。而原告英商阿斯特捷利康公司 之上開主張雖有其一定考量,我國專利法規定之專利 權之排他性質亦確實賦予得以排除他人製造、販賣、 為販賣之要約、使用及為上開目的而進口等作為,然 本件原告英商阿斯特捷利康公司既本於專利法第96條 後段之風險防止而起訴,自當考量於本件言詞辯論終 結時,所存在之被告公司作為及其他客觀情況以定「 既存之危險狀況」,並判斷本件訴請禁止之被告公司 作為是否有其必要性。而以本件被告公司係申請系爭 藥品製造之許可,被告公司於本件審理過程、終至言 詞辯論終結時所為主張,食藥署通知業已完成學名藥 藥品許可證之審查程序,食藥署依據藥事法規定暫停 發證期間即將屆滿等情,原告英商阿斯特捷利康公司 訴請禁止被告公司不得製造系爭藥品,自有理由;然 目前尚無跡象顯示被告公司將進行或會於系爭專利一 專利權期間延長未屆滿之前,進行系爭藥品之販賣或 販賣之要約。況且,本院業已認定系爭藥品侵害系爭 專利一專利權期間延長之範圍,倘若被告公司猶於系 爭專利一專利權期間延長屆至前,進行專利法第58條 所定之「實施」行為(包括販賣、販賣之要約),自 該當侵害系爭專利一專利權期間延長之權利範圍,原 告英商阿斯特捷利康公司與被告公司就系爭藥品侵害 系爭專利一專利權期間延長之範圍一事,更已於本件 充分攻防,兩造日後其他專利權侵害訴訟事件當中, 就此爭點更可能有爭點效之適用,則被告公司是否無 視本院所為認定,而將於系爭專利一專利權期間延長 屆至前,就系爭藥品為販賣或販賣之要約,恐仍可存 疑。又原告英商阿斯特捷利康公司前開主張,僅為片 面擔憂,若所有擔憂均可認定為專利權有被侵害之可 能,而無庸考量現在既存之危險狀況並加以判斷,則 本於風險防止主張而起訴之事件或訴請之禁止作為, 豈非無邊無際。故原告英商阿斯特捷利康公司僅憑禁 止被告公司販賣或販賣之要約,對於被告公司並無影 響之主張,難認係以現在既存之危險狀況加以判斷其 專利權有被侵害之可能,而有事先加以防範之必要, 故原告英商阿斯特捷利康公司請求禁止被告公司不得 販賣、為販賣之要約系爭藥品,自難認有據。 五、綜上所述,本件被告公司向食藥署依藥事法第48條之9 第4 款規定為聲明而申請藥品許可證之系爭藥品,落入系爭專利一專利權期間延長之範圍,並未落入系爭專利二請求項1至5之文義或均等範圍,亦無落入系爭專利二請求項6 至11文義或均等範圍之可能(詳後述);除系爭專利一請求項1、5、12、13之外,系爭專利一請求項3、4、6、7、9、11,亦與專利藥品第一次許可證之有效成分及用途具 有關連性,而可據以延長系爭專利一專利權期間延長之範圍,乙證9不足以證明系爭專利一請求項1違反先申請原則、乙證1不足以證明系爭專利一請求項1、5、12、13不具 新穎性,系爭專利一專利權期間延長至113年11月18日。 系爭藥品業經食藥署完成查驗登記之審查,目前係因本件訴訟而暫停藥品許可證之核發,被告公司迄今堅持主張得據為系爭專利一專利權期間延長之請求項1、5、12、13應予撤銷,可見被告公司取得食藥署核發之藥品許可證後,若未受有主管機關禁止或司法裁判限制,具有高度可能進行系爭藥品之製造作為,而有禁止被告公司製造系爭藥品之必要。因此,本件原告英商阿斯特捷利康公司訴請被告公司不得製造系爭藥品,為有理由,應予准許;逾此範圍之請求,均無理由,應予駁回。至於本件原告瑞典商阿斯特捷利康公司之主張,則無理由,應予駁回。另原告公司等雖訴請以民法第831條準用第767 條規定為本件請求權 基礎,然本件原告英商阿斯特捷利康公司以專利法第96條第1 項後段規定為請求部分,業經本院認其請求有理由如前,自無論述以民法第767 條規定為本件請求是否有理由之必要;另系爭藥品並未落入系爭專利二請求項1至5之文義或均等範圍,業如前述,亦無落入系爭專利二請求項6 至11之可能(詳後述),則原告瑞典商阿斯特捷利康公司擁有之系爭專利二之專利權,並無遭系爭藥品侵害之虞;且原告瑞典商阿斯特捷利康公司擁有者為系爭專利二之專利權,我國專利法並就其排他性質之權能有所規範,自無就侵害防止之主張再以民法第767條規定為主張之餘地, 則原告瑞典商阿斯特捷利康公司本於民法第831條準用第767條規定為本件訴之聲明之請求,亦無理由。另原告公司等於110年7月7日以民事準備七狀聲請向食藥署調取系爭 藥品查驗登記申請書及賦形劑相關技術資料影本,藉以獲致系爭藥品之各類賦形劑,如:填充劑、黏合劑、崩解劑及潤滑劑於系爭藥品中之重量百分比之真實佔比,而判斷系爭藥品是否落入系爭專利二請求項6-11附屬項之均等範圍之部分。因系爭專利二請求項6-11係直接依附於請求項1及請求項2或3,而請求項2係直接依附於請求項1,請求 項3係直接依附於請求項2而間接依附於請求項1,故請求 項6-11均包含有請求項1之全部技術特徵,並進一步界定 該填充劑、黏合劑、崩解劑及潤滑劑之重量百分比。本件系爭藥品之崩解劑為低取代羥丙基纖維素,與系爭專利二請求項1不同,無法為系爭專利二請求項1所文義讀取,且分別再以三部測試法及無實質差異法判斷系爭藥品未落入系爭專利二請求項1之均等範圍,均如前述,基於系爭專 利二請求項6-11均包含有請求項1之全部技術特徵,並進 一步界定各種賦形劑之重量百分比而限縮其專利權範圍,而系爭藥品既未落入系爭專利二請求項1之文義或均等範 圍,自不會落入請求項6-11之文義或均等範圍。因此,原告公司等為證明系爭藥品落入系爭專利二請求項6至11文 義或均等範圍之事實,而聲請向食藥署調取系爭藥品查驗登記申請書及賦形劑相關技術資料影本,顯無必要,附此敘明。 六、本件原告英商阿斯特捷利康公司及被告公司均陳明願供擔保請准宣告假執行及准予宣告免為假執行,均於法有據,爰分別酌定相當之擔保金額宣告之;至原告公司等敗訴部分,原告之訴既經駁回,其假執行之聲請亦失所附麗,應併予駁回。 七、本件事證已臻明確,兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據,核與判決結果不生影響,爰不一一論述,併此敘明。 八、訴訟費用負擔之依據:依智慧財產案件審理法第1 條,民事訴訟法第79條、第85條第1項但書。 中 華 民 國 110 年 10 月 25 日智慧財產第三庭 法 官 何若薇 以上正本係照原本作成。 如對本判決上訴,須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。 如委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴審裁判費。 中 華 民 國 110 年 10 月 25 日書記官 張君豪

用完 AI 分析後回來繼續 — 法律人 LawPlayer 有判決書全文與相關法規連結,AI 摘要無法取代原文閱讀
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